-
Пройти Антиплагиат ©



Главная » Рефераты » Текст работы «Шпаргалка по теории государства и права»


Шпаргалка по теории государства и права

Предмет и метод теории государства и права. Теория государства и права в системе юридических наук. Теория государства и права в системе гуманитарных наук. Функции теории государства и права. Всего 76 билетов по теории государства и права (шпаргалка).

Дисциплина: Государство и право
Вид работы: шпаргалка
Язык: русский
ВУЗ: -
Дата добавления: 10.12.2014
Размер файла: 187 Kb
Просмотров: 4083
Загрузок: 15

Все приложения, графические материалы, формулы, таблицы и рисунки работы на тему: Шпаргалка по теории государства и права (предмет: Государство и право) находятся в архиве, который можно скачать с нашего сайта.
Приступая к прочтению данного произведения (перемещая полосу прокрутки браузера вниз), Вы соглашаетесь с условиями открытой лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная (CC BY 4.0)
.

1. Предмет и метод теории государства и права.
ТГП – общетеоретическая, юридическая, социальная наука, изучающая сущность государства и права.
ТГП – это отрасль юридического научного знания, выявляющая закономерности становления, развития и функционирования государственных правовых явлений, а также вырабатывающая понятия и категории, общие для всех отраслевых наук.
Объект ТГП – то,  что должно быть изучено – государство и право (ГиП). «Предмет» уже «объекта», предмет – это изученный объект.
Предмет ТГП – то, что данная наука изучает – в наибольшей мереобщие закономерности становления, развития и функционирования государственных правовых явлений, а также выработка понятий и категорий, общих для всех юридических наук.
Предметом теории государства и права выступают такие явления общественной жизни, как государство и право, основные  закономерности  их  возникновения  и  развития,  их  сущность,  назначение  и  функционирование  в  обществе,  а  также особенности политического и правового сознания и правового регулирования. 
Элементы предмета ТГП:
1) Происхождение ГиП
2) Формы ГиП
3) Функции ГиП
4) ГП-механизмы (государственно-правовые)
5) Реализация и толкование права
6) ЮО (юридическая ответственность)
Метод – это совокупность средств, приемов и способов по изучению предмета науки.
Метод ТГП – это совокупность средств, приемов и способов по изучению в наибольшей мереобщих закономерностей становления государственных правовых явлений, а также по выработке категорий общих для всех юридических наук. 
Методы ТГП условно можно разделить на:
1. Всеобщие (философские), 
2. Общенаучные, 
3. Частнонаучные.
Методы:
1. Всеобщие (философские) методы (формируются общие подходы к изучению ТПГ, выражается в использовании принципов познания, понятий и законов какого-либо философского учения)
материализм, основанный на утверждении, что окружающий мир существует не зависимо от нашего сознания
идеализм, основанный на утверждении, что окружающий мир существует благодаря нашему сознанию;
2. Общенаучные методы:
исторический (рассмотрение ГП-явлений в историческом контексте)
системный (рассмотрение ГП-явлений в системе права, ее отрасли, подотрасли и т.д.)
функциональный (выявление механизмов функционирования ГП-явлений)
логический
Анализ – процесс разложения целого на составные части (структура нормы права)
Синтез – процесс восстановления целого из элементов (характеристика формы государства)
Дедукция – переход на основе общего знания к частному (переход от признака к классификации)
Индукция – переход на основе частного знания к общему (обобщение единичных фактов в общий вывод)
       3) Частнонаучные – методы, характерные для одной или нескольких смежных областей научного знания:
Моделирование – создание модели на основе общих признаков (модель республики)
Статистический – анализ количественных показателей явлений (динамика преступности)
Синергетический – изучение саморегулирующихся систем (местное самоуправление)
Собственно юридические:
сравнительно-правовой – выявление сопоставительных свойств государственно-правовых явлений. 
формально-юридический – направлен на выявление существенных признаков государственно-правовых явлений, позволяет распознавать их качественные характеристики, является основным, присутствует при рассмотрении любого юридического вопроса
2. Теория государства и права в системе юридических наук
Государство и право изучается целым комплексом юридических наук, образующих особую систему научного знания - правоведение. Каково же место теории государства и права в системе юридических наук?
Во-первых, теория государства и права изучает государственно-правовые явления целиком, в комплексе. Остальные юридические науки являются узкоспециализированными, исследуют лишь отдельные юридические аспекты государства и права. Например, наука уголовного права изучает основу уголовно-правовой охраны общественных отношений; наука финансового права - правовое регулирование общественных отношений в сфере финансов; наука конституционного права - конституционные основы государственного устройства. Предметом отраслевого исследования может выступать таможенное дело, исполнительно-распорядительная деятельность, арбитражный процесс, природопользование, налоговая система и т.д. То есть большинство иных юридических наук изучают государство и право только с определенных позиций.
В свою очередь, теорию государства и права характеризует комплексный, всесторонний подход к изучению государственно-правовых явлений. Ее предмет охватывает все основные юридические признаки государства и права, взятые в единстве и взаимодействии.
Во-вторых, теория государства и права - общетеоретическая наука, закладывающая концептуальные основы всех юридических наук. Теория государства и права соотносится с ними во многом как общее и специальное научное знание. Она вырабатывает общеправовые категории, которые носят универсальный характер и в дальнейшем используются остальными юридическими науками. Общие понятия права, государства, правовой отрасли, нормы, правоотношения, правосубъектности, юридической ответственности и многие другие формулируются именно теорией государства и права. Отраслевые науки развивают, конкретизируют общеправовые категории с учетом своей отраслевой специфики. Так, на базе общетеоретических представлений наука уголовного права формулирует понятия уголовно-правовой нормы, источника уголовного права, уголовно-правового отношения, уголовной ответственности. Итак, теория государства и права формирует основы юридического мировоззрения.
В-третьих, теория государства и права обладает высоким уровнем абстракции, изучает основные, глобальные, общие закономерности возникновения и развития государственно-правовых явлений. К последним относятся, прежде всего, понятие, сущность, типы, формы, функции, структура, механизм, исторические тенденции и перспективы государства и права. Главное здесь - общетеоретическое осмысление правовой реальности.
Отраслевые юридические науки носят в большей степени прикладной, практический характер, используя выводы теории государства и права как базис для научных исследований уже в своей сфере. В свою очередь, теория государства и права использует теоретический и эмпирический материал, накопленный отраслевыми науками, анализирует и обобщает его для общетеоретических выводов. Таким образом, происходит взаимообогащение общетеоретического и отраслевого научного знания в системе юридических наук.
В четвертых, большинство юридических наук изучает государственно-правовые явления на примере конкретного государства - Российской Федерации, или зарубежных стран. Имеет место, например, наука уголовного права России, наука конституционного права России, наука гражданского права России. В отличие от них теория государства и права во главу угла ставит не закономерности какого-то конкретного государства и права или группы государств, а общетеоретические правовые категории. Это универсальная наука, в основе которой - анализ всех без исключения государственно-правовых явлений в общемировом масштабе.
В-пятых, одни юридические науки изучают исторический аспект государства и права, другие - современность. Теория государства и права исследует одновременно и исторический, и современный «разрез» государственно-правовых явлений. Предметом изучения выступают государственные и правовые системы прошлого и настоящего, их закономерности, взаимосвязи, генезис (развитие), общие проблемы и перспективы. Таким образом, теорию государства и права интересует прошлое, настоящее и будущее государства и права.
Структура теории государства и права органично объединяет два блока - общую теорию государства и общую теорию права. Следует отметить, что и право, и государство - самостоятельные социальные явления и объекты исследования. Но имеется ряд факторов позволяющих объединить их изучение в рамках единой научной дисциплины. Это:
• единые категории, такие, как общество, публичная власть, социальное управление, реализующиеся в этих явлениях;
• общий генезис. Государство и право возникают более или менее одновременно в силу одних и тех же причин;
• общие закономерности развития государства и права;
• соответствие исторических типов государственных и правовых систем;
• государство и право неразрывно связаны между собой, не могут существовать изолированно, взаимодействуют и взаимовлияют друг на друга. Право - атрибутивный признак государства. Государство не может существовать без соответствующей правовой системы. Права без государства тоже не бывает.
Указанные факторы позволяют изучать государство и право в их единстве и взаимодействии. С другой стороны, несмотря на взаимосвязь между собой, государство и право могут рассматриваться и как самостоятельные, достаточно автономные объекты исследования. Таким образом, государство и право изучаются как самостоятельные, но взаимосвязанные, взаимодействующие, органично дополняющие друг друга социальные явления.
 
3. Теория государства и права в системе гуманитарных наук
Наука - сфера человеческой деятельности, направленная на выработку и теоретическую систематизацию объективных знаний о действительности.
Общественные науки не только тесно связаны между собой,  но  у  них  еще может  быть  общий  объект  исследования - государство  и  право. Государство  и  право  является  объектом исследования  в  таких науках как философия,  социология, политология,  история  и  другие.  Рассмотрим деление общественных наук на: 
- юридические 
- иные 
К иным наукам относятся:
- философия - наука о всеобщих законах развития природы, общества и мышления. Изучает в наибольшей мереобщие закономерно¬сти общественного развития относящиеся к государству и праву
- социология - наука об обществе как целостной системе и об отдельных социальных институтах, процессах общественных группах. Изучает социальную основу государства, социальную ценность права.
- политология - наука о политике, ее формах, процессах, объе¬динениях, средствах достижения политической и государст¬венной власти. Политика тесно вплетена в жизнь права и госу¬дарства и реализация ее осуществляется через законодательст¬во;
история - исследует различные типы цивилизаций, этапы раз¬вития гражданского общества, смену социально-экономических формаций, изучает конкретные формы и опыт государственной жизни конкретных народов в конкретное время, отдельные правовые памятники.
Юридические науки - система взглядов об общих и частных понятиях - юридических закономерностях возникновения, раз¬вития и функционирования государственно-правовых явлений. Юридические науки изучают те или иные стороны, элементы и черты государственно-правовой действительности в опреде¬ленном аспекте и на определенном уровне. Они тоже состав¬ляют определенную систему.
среди юридических наук различают науки:
историко-теоретические (ТГП, ИППУ, ИОГП, ИГПЗС);
отраслевые (ГП, УП, ТП, КП и др..);
специально-юридические (межотраслевые) (криминалистика, суд.мед., суд.псих., ОРД и т. п.);
международные (МПП, МЧП).
4. Функции теории государства и права
Функции ТГП (отвечают на вопрос «зачем?») – главные направления исследовательской деятельности, которые выявляют и представляют роль ТГП как науки в юридической практике и общественной жизни; показывают познавательную ценность изучаемых ГП-явлений. 
Функции ТГП:
1) гносеологическая – познавательная
2) онтологическая – о бытии, возникновение и развитие ГиП;
3) прогностическая – каким будет ГиП? – формирование прогнозов
4) методологическая - как правильно изучать ГиП? – выработка общих методов познания 
5) эвристическая – нахождение истины, внедрение новых терминов и понятий, открытие новых закономерностей в развитии ГиП.
6) идеологическая – решает вопросы по сбору идей, взглядов, представлений о ГиП для разработки научного обоснования объяснения ГП-явлений;
7) прикладная – разработка практических рекомендаций для многих сфер ГП-области функционирования;
8) политическая – направлена на выработку методов и средств для перестройки правовых и государственных институтов использования норм права, дальнейшего укрепления законности, а также формирования органов государственной власти, создает условия для обеспечения научности государственного управления, построения научных основ как для внутренней, так и для внешней политики;
9) практически-организаторская - разработка рекомендаций, которые призваны обеспечить совершенствование ГП- строительства, законодательства, а также юридической практики;
10) теоретико-познавательная функция состоит в научной интерпретации ГП-явлений;
11) воспитательная – обеспечение правового воспитания граждан государства, повышение правовой культуры.;
12) учебная - обеспечение общетеоретической подготовки по ТГП как учебному предмету.
5. Теория государства и права как методологическая основа юриспруденции
Методология – теоретическое учение о научном методе познания. Методологической основой ТГП принято считать философское учение о познании.
В начале XIX столетия в наибольшей мерепопулярными в теоретико-правовых исследованиях были философские учения Канта и Гегеля. В Германии в середине того столетия была выработана либеральная теория “правового государства” – на почве идей Канта. Затем в наибольшей мерепопулярным стал позитивизм, то есть научная методология – свободная от этических и философских спекуляций В рамках позитивизма сформировались нормативистский, социологический и психологический подходы к праву.
Тогда же началось развитие Марксом и Энгельсом диалектического материализма и, в его рамках, материалистической диалектики как научной методологии марксизма. 
В конце XIX века получило распространение либеральное неокантианство, в рамках которого были выработаны теории социально-правового государства и государства всеобщего благоденствия. Одним из самых ярких представителей неокантианства в России был профессор П.И. Новгородцев. 
В XX веке в Западной Европе выделяют три основных методологических подхода к изучению права: неокантианство, неопозитивизм и феноменология.
6. Теория государства и права и юридическая практика
Юридическая практика как разновидность социальной практики представляет собой предметную преобразующую деятельность субъ-ектов общественной жизни, связанную с созданием и функционированием государственных институтов, формированием и реализацией права, защитой государственного строя и охраной правопорядка.
Социальная практика это предметная деятельность людей, направ-ленная на реальное преобразование общественных отношений и институтов. Особенностью юридической практики как части социальной практики является то, что в ее рамках деятельность субъектов общественной жизни направлена на создание и преобразование различных элементов государственно-правовой системы общества. 
В правоведении, помимо этого – широкого, есть более узкое пони-мание юридической практики как деятельности судебных органов по рассмотрению и обобщению различных категорий дел. Это представление охватывается понятием юридической практики как разновидности практики общесоциальной.
Практическая деятельность всегда связана достижением конкрет-ных, частных целей. Она в силу своей природы не может охватить общих закономерностей, в рамках которых эти цели могут быть эффективно реализованы. Наталкиваясь на противоречия и пытаясь разрешить их методом проб и ошибок, юридическая практика объективно порождает необходимость в теории и стремится к взаимодействию с ней.
Для правовой теории практика это, с одной стороны, объект познания; с другой - сфера приложения, реализации и проверки истинности ее выводов. Отражая сущностные стороны и закономерности юридической практики, теория позволяет установить, как должны быть в наибольшей мереоптимально организованы отдельные элементы государственно-правовой системы, каковы тенденции ее ближайшего и перспективного развития. Воздействие теории на практику осуществляется через научные правовые идеи - концептуальные положения, разрабатываемые правоведением и направленные на изменение, преобразование практики в соответствии с ее внутренними законами.
Практику нельзя абсолютизировать, поскольку она в силу собственных потребностей может отклоняться от правильных путей развития. Только используя научные идеи, юридическая практика полностью реализует свои потенциальные возможности, избирает в наибольшей мерерациональные и корректирует ошибочные пути развития государственно-правовой системы. 
Одновременно в процессе реализации проверяется на практике ис-тинность правовых научных идей и уточняется содержание теоретических понятий. В единстве, взаимопроникновении правовой теории и юридической практики обеспечивается в наибольшей мереэффективное функционирование государственно-правовой системы общества.
Главное направление взаимодействия современной правовой науки и юридической практики в России - это разработка и воплощение в жизнь целостной концепции правовой реформы в Российской Феде-рации.
7. Общая характеристика социальной власти и норм догусударственного периода развития общества
Власть – это способность одного лица или лиц навязывать свою волю другому лицу или лицам с целью удовлетворения своих интересов или интересов других лиц. Власть всегда присуща человеческому обществу, она существовала на всех этапах его развития, это социальное явление.
Самый длительный этап развития человеческого общества (общинно-родовой строй) характеризовался особыми формами власти, управления и регулирования отношений внутри первобытных коллективов:
1) основана на естественном биологическом неравенстве людей (физическом или интеллектуальном);
2) общественный характер — органы управления не отделены от общества, управление делами рода являлось дополнительной функцией и не освобождало от других обязанностей;
3) распространение по принципу крови — в пределах рода или племени;
4) выражала волю и интересы всего общества и была направлена на удовлетворение интересов и потребностей индивида (стремление выжить, обеспечить безопасность и пр.);
5) опиралась, в основном, на методы убеждения, авторитет управляющих, уважение обычаев. Насильственные методы применялись достаточно редко.
Выделяют 2 этапа развития первобытного общества:
1) этап присваивающей экономики (охота, рыболовство, собирательство) - родовая община:
объединение людей на основе кровного родства и общего хозяйства; 
кочевой образ жизни, 
использование примитивных орудий труда; 
власть принадлежит собранию членов общины; 
господство общинных интересов над личными.
Семьи объединялись по родоплеменному признаку:
2) этап производящей экономики (земледелие, скотоводство, металлообработка, керамическое производство)
формирование соседской общины – объединения людей по территориальному признаку;
оседлый образ жизни, 
создание качественно новых орудий труда; 
разделение труда; 
расслоение общества по социальному признаку.
К институтам власти догосударственного периода относят: старейшин, военных предводителей, собрание взрослых членов рода (воинов), жрецов. Каждый из институтов выполнял свои особые функции.
Социальная норма – мононорма – универсальная норма, которая объединяет в себе регулятивные и охранительные начала – нормы организации общественной жизни, первобытной морали, ритуальные и обрядовые правила
Социальные нормы первобытного общества отличались следующими специфическими признаками:
формировались постепенно;
представляли собой вошедшие в привычку модели поведения или неписанные традиции рода;
стабилизировали (сохраняли) сложившиеся отношения между индивидами;
выражали общезначимые, коллективные интересы и потребности;
исполнение подкреплялось, в основном, авторитетом родовых традиций.
8. Причины и формы возникновения государства в развитии общества
Человек разумный появился 40 тыс. лет назад. Право и государство возникли около 5 тыс. лет назад (в Египте – 5 тыс. лет, в Китае – 3 тыс. лет, на территории России – чуть более 1 тыс. лет). 
Первобытное общество – первая в истории человечества форма жизнедеятельности людей, охватывающая эпоху от появления первых людей до возникновения права и государства. Род – исторически сложившаяся общность людей, основанная на кровном родстве и ведущая совместное хозяйство. Социальные нормы:  обычаи, простейшие нормы морали, религиозные нормы, мифология, табу. Причины происхождения права и государства: а) экономические – переход от собирательства к производящей экономике, общественное разделение труда (отделение скотоводства от земледелия, отделение ремёсел, появление купцов), рост производительности труда и появление прибавочного продукта, появление частной собственности. б) социальные – разложение рода и возникновение семьи, появление антагонизма, раскол общества на классы. Основные теории происхождение права и государства: Патриархальная (Аристотель, Михайловский, Фильмер) – право и государство – результат исторического развития семьи. Теологическая (Аквинский, Лебюфф, Эйве, Кост-Флорэ) – право и государство созданы Богом. Насилия (Гумплович, Дюринг, Каутский) – Государство и право всегда возникают в результате акта насилия. Одно племя завоёвывает другое и для того, чтобы держать в повиновении последнее, образуется государство и, соответственно, право. Договорная (естественно-правовая) (Гоббс, Локк, Руссо, Гораций, Дидро, Радищев) – государство и право покоятся на общественном договоре. 
Марксистско-ленинская (Маркс, Энгельс, Ленин) – в результате общественного разделения труда выросла производительность труда, человек стал больше производить, чем потреблять. Появился избыточный продукт. Он накапливался у определённой группы людей. Возникают группа (класс) имущих и группа (класс) неимущих. Между ними возникают антагонистические противоречия. Отсюда потребность в государстве и праве для подавления класса неимущих. 
Психологическая (Цицерон, Коркунов, Петражицкий, Тард, Фромм). Происхождение права и государства обусловлено особыми свойствами человеческой психики. 
Волюнтаристская (Мейтленд-Джонс) – Возникновение независимых государств (в Африке) связано с волевой деятельностью той или иной «сильной личности». 
Органическая (Спенсер, Блюнчи, Вормс) – государство и право – произведение сил природы. Инцеста (Леви-Строс) – Запрет инцеста (кровосмешения) является исходным социальным фактом в выделении человека из мира природы, структурализации общества и возникновения государства. Гидравлическая (ирригационная) (Втифогель) – государство возникает из необходимости организовать большие массы людей для строительства ирригационных (оросительных) сооружений.
9. Общая характеристика основных теорий происхождения государства и права
В современной юридической науке принято выделять два подхода к выяснению причин происхождения государства.
Первый подход к выяснению причин происхождения государства – нематериальный. К нему относятся теологическая теория возникновения государства и права, психологическая, патриархальная, договорная и другие теории нематериального содержания.
Второй подход – материалистический. Материалисты считают первичной материю, вторичной – духовные явления. К теориям материалистического толка относятся теории насилия, марксистская, органическая, ирригационная и другие.
1) Теологическая теория (одна из самых древних)
Сторонники – Фома Аквинский, Иосиф Волоцкий
Государство – способ организации жизни людей по воле Бога, правитель является наместником Бога на земле, что оправдывало его неограниченную власть
2) Патриархальная теория
Сторонники – Аристотель, Конфуций, Р. Филмер, Н.К. Михайловский.
Государство – следствие родоплеменной организации общества (разросшаяся семья), государственная власть есть продолжение и развитие отцовской власти.
3) Договорная теория (естественно-правовая)
Сторонники – Гроций, Локк, Гоббс, Руссо, Радищев
Государство – результат осознания людьми необходимости совместного проживания в рамках определенной территории (общественный договор). Носителем суверенитета является народ, который вправе сместить своего представителя – правителя.
4) Марксистская теория
Сторонники – Маркс, Энгельс, Ленин
Государство – машина, созданная экономически господствующим классом для угнетения экономически зависимого класса, возникло в силу экономических причин: разделения труда, появления частной собственности, раскола общества на классы.
5) Теория насилия
Сторонники – Дюринг, Каутский, Гумплович
Государство – результат порабощения высокоорганизованными племенами слабоорганизованных.
6) Органическая теория
Сторонники - Платон, Спенсер.
Государство и общество представляют собой общественный организм, состоящий из людей, подобно тому, как живой человеческий организм состоит из клеток.
7) Потестарная (кризисная) теория
Государство – возникло объективно в силу внутренних потребностей общества в результате воздействия экологического фактора и перехода от присваивающей экономики к производящей. Согласно этой теории процесс образования государства шел постепенно, развитие социальных классов и государства происходило параллельно.
10. Общие закономерности возникновения и развития государства и права
Государственность приходит на смену родоплеменному строю, когда первобытное равенство и историческая первичная общественная форма собственности изживают себя и общество разделяется. В управлении делами рода участвовали на основе равноправия все его взрослые члены.. Государство возникает как закономерный, объективно обу­словленный результат естественного развития первобытного об­щества. 
Это развитие включает в себя ряд направлений, и преж­де всего совершенствование экономики, связанное с ростом про­изводительности труда и появлением избыточного продукта, укрупнение организационных структур общества, специализа­ция управления, а также изменения в нормативном регулиро­вании, отражающие объективные процессы. 
Основными причинами появления государства были следую­щие:
- необходимость совершенствования управления обществом, связанная с его усложнением. 
- необходимость организации крупных общественных работ, объединения в этих целях больших масс людей. Это особенно про­являлось в тех регионах, где основой производства было поливное земледелие, которое требовало строительства каналов, водоподъ­емников, поддержания их в рабочем состоянии и т.п.;
- необходимость подавления сопротивления эксплуатиру­емых. Происходившие при разложении первобытного общества процессы с неизбежностью приводили к разделению общества, к появлению богатых и бедных, к возникновению эксплуатации меньшинством большинства, а вместе с тем - к появлению соци­альных антагонизмов и сопротивления той части общества, кото­рая подвергалась эксплуатации;
- необходимость поддержания в обществе порядка, обеспе­чивающего функционирование общественного производства, со­циальную устойчивость общества, его стабильность, в том числе и по отношению к внешнему воздействию соседних государств или племен. Это обеспечивалось, в частности, поддержанием правопо­рядка, применением различных мер, в том числе и принудительных, для того чтобы все члены общества соблюдали нормы зарож­дающегося права, в том числе и те, которые воспринимались ими как не отвечающие их интересам, несправедливые;
- необходимость ведения войн, как оборонительных, так и захватнических. Происходившее накопление общественных бо­гатств приводило к тому, что стало выгодным жить за счет грабежа соседей, захватывая ценности, скот, рабов, облагая соседей данью, порабощая их. В плане подготовки и ведения войн государство обладает значительно большими возможностями, чем первобыт­ное общество. Поэтому появление какого-либо государства неиз­бежно приводило к тому, что его соседи порабощались или в свою очередь организовывались как государства.
Право формировалось одновременно и параллельно с государ­ством (а в определенном смысле и раньше государства). Их воз­никновение взаимосвязано и взаимозависимо. Каждый новый шаг в развитии государства приводил к дальнейшему развитию пра­вовой системы, и наоборот.
11. Понятие и признаки государства
Государство – это публичная организация политической власти, распространяющаяся на всю территорию страны и на все население, обладающая суверенитетом, монопольным правом принятия общеобязательных правил поведения, а также собственной казной и символикой.
Признаки государства:
Территория — определенная часть земной поверхности, находящаяся под суверенитетом данного государства. Отделяется от территорий других государств государственной границей. К территории также относятся: 
полярные станции, 
космические объекты, 
воздушные и водные суда,
 и дипломатические и консульские представительства на территории других государств;
Народ, население 
граждане, 
иностранные граждане, подпадающие под юрисдикцию данного государства, 
лица без гражданства (апатриды),
бипатриды – лица с двойным гражданством.
Суверенитет — выражает верховенство государственой власти по отношению ко всем иным организациям и лицам в стране и независимость ее в сфере взаимоотношений данного государства с другими государствами;
Наличие органов власти и управления;
Публичная политическая власть — эта власть официально представляет все общество, не сливается с обществом (публичная), а представляет собой систему органов (законодательные, исполнительные, судебные), осуществляющих управление, легальное принуждение;
Монопольное издание общеобязательных правовых норм;
Монопольное право на установление налогов, денежной единицы;
Наличие специальной символики (герб, гимн);
Наличие института гражданства. Гражданство – устойчивая политико-правовая связь лица с государством, выражающаяся в их взаимных правах, обязанностях и ответственности.
Наличие государственного языка или языков:
монолингвальное государство
полилингвальное государство.
Сущность государства – это организация политической власти (формальная сторона), определяющая его содержание, назначение, функционирование (содержательная сторона).
 
12. Сущность государства: классовый, общесоциальный и иные подходы
Имеет место два основных подхода к пониманию сущности государства:
классовый (марксистский): Государство – это машина, созданная экономически господствующим классом для угнетения экономически зависимого класса.
Сущность государства определяется как выражение интересов и воли экономически господствующего класса и навязывание воли этого класса всему обществу. Государство трактуется как аппарат насилия, принуждения, подавления, а его сущность составляет диктатура (господство) экономически господствующего класса. Интересы остальной части населения при всём этом также учитываются, но в меньшей степени, второстепенно, по остаточному принципу. Власть вынуждена учитывать интересы населения, т.к. иначе в обществе произойдет революция, т.е. власть не сможет сохранить себя.
социальный (общественный): Государство – социальный арбитр (способность объединять все общество и удовлетворять его интересы).
В рамках этого подхода государство можно определить как организацию политической власти, создающую условия для компромисса интересов различных классов и социальных групп. 
В действительности, сущность конкретного государства многоаспектна и не сводится только к одному из подходов. Классовый подход дает возможность выявить существенные черты государства, обнаружить имеющиеся в нем социальные противоречия. При этом любое государство должно осуществлять (и всегда осуществляет) общесоциальные функции, действовать в интересах всего общества.
Соотношение указанных сторон сущности государства неодинаково и зависит от множества факторов: национальной традиции, особенностей исторического развития, культурной и религиозной специфики, политического режима и пр. Например, у демократического государства будут преобладать общесоциальные черты, у тоталитарного – классовые.
 
1) Формационный подход - учения Ф. Энгельса и К. Маркса об общественно-экономических формациях (ОЭФ — это форма общественных отношений, охватывающих базис (способ произ-ва) и надстройку (система взглядов, идеолог.отношений)). Тип государства характеризует его экономическую основу и социальную сущность.
По характеру труда и форме присвоения выделяют 4 типа государств (формации):
1) Рабовладельческое 
2) Буржуазное
3) Феодальное
4) Социалистическое
Недостатки: 
1) линейность развития государств без учета цикличности и пр.; 
2) игнорирование азиатского способа производства – общественная собственность на землю и коллективный труд; 
3) государственная собственность на средства производства; 
4) господствующий класс в лице чиновничества. 
 
2) Цивилизационный подход заключается в исследовании состояния и развития общества и закономерной смены исторических типов государств с точки зрения качественных изменения в социокультурной среде общества, в духовной культуре народа, его религии и нравах.
Цивилизация (от лат. гражданский, государственный) – совокупность различных культуральных элементов общества; синоним слова «культура».
Наиболее развернутую цивилизационную типологию предложил Тойнби. Он выделил древнегреческую, римскую, мексиканскую, китайскую и пр. цивилизации. Каждому типу цивилизации соответствует и аналогичный тип государства.
26 типов государств:
1) Африканские
2) Северо-американские
3) Мусульманские
4) Китайские
5) Славянские
6) Египетские
7) Индийские и т.д.
По уровню организации выделяют:
1) Первичные цивилизации (древнеегипетской, шумерской, японской и др.) – характерна огромная роль государства, соединение государства с религией.
2) Вторичные цивилизации (западноевропейской, североамериканской и др.) – государственная власть является одним из элементов культурно-религиозного комплекса; власть подчинена законам. Развитие общества и государственности раскрывается через человека, его представления о ценностях и целях его собственной деятельности.
13. Государственная власть как особая разновидность социальной власти
Государственная власть — способность государства, его структур с помощью легитимных средств подчинять поведение отдельных индивидов, групп людей или всего общества общей (государственной) воле.
Власть - это, прежде всего, способность навязывать свою волю.
Признаки власти:
      Всякая власть социальна. Она складывается, проявляется в отношениях между людьми, т. е. в обществе (социуме). Власть и нужна для того, чтобы организовать общество.
      Власть имеет волевой характер. Всякая власть - это проявление человеческой воли. Власть представляет собой взаимодействие воли властвующих и воли подвластных. Воля - это сторона сознания человека, активная, деятельная, выражающаяся в стремлении изменить окружающую среду, изменить отношения человека.
      Всякая власть обладает определенными средствами для осуществления. Власть должна иметь опору, в противном случае воля властвующих не может быть реализована.
 
Государственная власть отличается от иных видов социальной власти наличием двух отличительных черт (которые и предопределяют ее признаки):
1. Монополия на издание общеобязательных велений;
2. Монополия на применения государственного принуждения.
Признаки государственной власти:
†        Всеобъемлющий характер (универсальность). Означает, что государственная власть распространяется на всю территорию и на все население государства, на всех лиц, находящихся на этой территории.
†        Государственная власть имеет возможность законно применять принуждение.
†        Прерогатива государственной власти. Означает, что государственная власть может разрешить, приостановить, запретить, признать ничтожным проявление любой иной власти на своей территории.
†        Структурированность государственной власти. Государственная власть проявляется вовне в виде особого аппарата, в котором все органы связаны между собой иерархической соподчиненностью. Каждый орган имеет определенную жесткую структуру: состоит из органов и должностных лиц, связанных между собой иерархической соподчиненностью.
†        Государственная власть имеет особые каналы для передачи своих велений, которых нет у иных властей (право, законодательство) и особые средства воздействия на население, которых нет и иных властей (систему исправительных учреждений, полицию, внутренние войска и т. д.).
†        Государственная власть - всегда авторитет. Авторитет определяется различными факторами, чаще всего - это насилие, принуждение, но может быть и подлинный авторитет.
†        Государственная власть связана с правом, она обладает монополией на правотворческую деятельность, а право - самый эффективный регулятор общественных отношений.
В основе государственной власти современных государств лежит принцип разделения властей.
Структуру государственной власти составляют:
1. Субъект (государство в лице его органов);
2. Объект (подвластные, население государства);
Социальная власть может проявляться в политической и неполитической формах.
Разновидностями политической власти являются:
Ø  власть одной социальной группы (общности) над другой (например, господство одного класса над другим)
Ø  государственная власть
Ø  власть партийная, а также иных политических организаций и движений; власть политических лидеров
Тождества понятий политической и государственной власти другие авторы выступают за различение этих категорий. Термин и понятие «политическая власть» они употребляют в более широком значении, нежели «государственная власть», - в смысле власти, осуществляемой не только государством, но и другими звеньями политической организации общества.
Государственная власть как разновидность власти социальной в полной мере обладает всеми ее признаками:
1. Власть - это явление социальное, т.е. общественное.
2. Она является атрибутом общества на всех этапах его развития.
3. Власть может функционировать лишь в рамках общественного отношения, т.е. такого отношения, которое существует между людьми (индивидами, их коллективами, иными социальными образованиями).
4. Осуществление власти всегда представляет собой интеллектуально-волевой процесс, когда властный импульс, исходящий от властвующего субъекта, прежде чем детерминировать (обусловить, определить) волю и поведение подвластного, должен быть осознан последним, воспринят его сознанием.
5. Общественные отношения, в рамках которых существует и реализуется власть, являются разновидностью общественных отношений и имеют название властеотношений. Властеотношение всегда представляет собой двустороннее отношение, один из субъектов, которых является властным (властвующим), а другой - подвластным субъектом.
6. Власть всегда базируется на силе. Это может быть физическая сила, сила оружия (дубины, ружья, атомной бомбы), сила интеллекта, сила авторитета, сила убеждения, эстетического воздействия(сила красоты) и т.д.
7. отсутствие подчинения воли подвластного воле властвующего субъекта, такого подчинения в конкретном отношении означает и отсутствие в этом отношении власти.
Власть внутри той или иной социальной общности (общества, коллектива, организации и др.) в зависимости от способа организации и властвования может быть:
   демократической
    недемократической
Государственная власть в обществе может быть легальной (законной) и теневой (скрытой, нелегальной)
Носителями последней могут являться неформальные группы в правящей элите, политические секты, мафиозные организации и др.
Говоря об особенностях государственной власти, ее качествах и признаках, следует иметь в виду два обстоятельства:
во-первых, тесную, можно сказать неразрывную, связь государственной власти с государством;
во-вторых, то, что государство и государственная власть - это все-таки явления разные, нетождественные свойства государственной власти:
1. Силой, на которой она базируется, является государство: никакая другая власть подобными средствами воздействия не располагает.
2. Государственная власть публична. Государственная власть осуществляется профессиональным аппаратом, отделенным от общества как объекта власти.
3. Государственная власть суверенна, что означает ее независимость извне и верховенство внутри страны. Верховенство государственной власти, прежде всего, состоит в том, что она выше власти всех других организаций и общностей страны, все они должны подчиняться власти государства.
4. Государственная власть универсальна: она распространяет свою силу на всю территорию и на все население страны.
5. Государственная власть обладает прерогативой (исключительным правом) на издание общеобязательных правил поведения - юридических норм.
14. Типология государства:формационный и цивилизационный подходы
Типология – специфическая классификация государств, деление их на определенные виды на основе устойчивых и существенных признаков. Государства независимо от времени их существования и места дислокации, основанные на одной и той же формации, будут однотипны в своих принципиальных характеристиках. 
Наиболее распространенными являются 2 подхода:
Формационный подход - учения Ф. Энгельса и К. Маркса об общественно-экономических формациях (ОЭФ — это форма общественных отношений, охватывающих базис (способ произ-ва) и надстройку (система взглядов, идеолог.отношений)). Тип государства характеризует его экономическую основу и социальную сущность.
По характеру труда и форме присвоения выделяют 4 типа государств (формации):
Рабовладельческое 
Буржуазное
Феодальное
Социалистическое
Недостатки: 
линейность развития государств без учета цикличности и пр.; 
игнорирование азиатского способа производства – общественная собственность на землю и коллективный труд; 
государственная собственность на средства производства; 
господствующий класс в лице чиновничества. 
Цивилизационный подход заключается в исследовании состояния и развития общества и закономерной смены исторических типов государств с точки зрения качественных изменения в социокультурной среде общества, в духовной культуре народа, его религии и нравах.
Цивилизация (от лат. гражданский, государственный) – совокупность различных культуральных элементов общества; синоним слова «культура».
Наиболее развернутую цивилизационную типологию предложил Тойнби. Он выделил древнегреческую, римскую, мексиканскую, китайскую и пр. цивилизации. Каждому типу цивилизации соответствует и аналогичный тип государства.
26 типов государств:
Африканские
Северо-американские
Мусульманские
Китайские
Славянские
Египетские
Индийские и т.д.
По уровню организации выделяют:
Первичные цивилизации (древнеегипетской, шумерской, японской и др.) – характерна огромная роль государства, соединение государства с религией.
Вторичные цивилизации (западноевропейской, североамериканской и др.) – государственная власть является одним из элементов культурно-религиозного комплекса; власть подчинена законам. Развитие общества и государственности раскрывается через человека, его представления о ценностях и целях его собственной деятельности.
15. Правовое государство: развитие учения, понятия, признаки
Правовым называется такое государство, которое во всей своей деятельности подчиняется праву, функционирует в определённых законом границах, обеспечивая правовую защищённость своих граждан.
Предпосылками создания и функционирования правового государства являются:
1. производственные отношения, основанные на многообразии форм собственности, свободе предпринимательства. Необходима экономическая независимость и самостоятельность индивида;
2. режим демократии, конституционализма и парламентаризма, суверенитет народа, предотвращение попыток узурпации власти;
3. высокий уровень политического и правового сознания людей, политической культуры личности и общества, понимание необходимости сознательного участия в управлении государственными и общественными делами;
4. юридической предпосылкой является создание внутренне единой и непротиворечивой системы законодательства, которая только и может обеспечить действительное уважение закона;
5. важнейшей предпосылкой правового государства является гражданское общество, т.е. система отношений между людьми, обеспечивающая удовлетворение их неотъемлемых прав и интересов на основе самоуправления и свободы.
Правовое государство связано правом, исходит из верховенства закона, действует строго в определённых границах, установленных обществом, подчиняется обществу, ответственно перед гражданами, обеспечивает социальную и правовую защищённость граждан.
Признаки правового государстваявляется:
1. Суверенитет народа и конституционно-правовая регламентация государственного суверенитета.
2. Верховенство закона во всех сферах жизни общества
3. Деятельность органов правового государства базируется на принципе разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную.
4. Взаимная ответственность личности и государства.
5. Реальность прав и свобод гражданина, их правовая и социальная защищённость (государство должно не только провозгласить приверженность этому принципу, но и закрепить фундаментальные права человека в своих законах, гарантировать их и реально защищать на практике).
6. Политический и идеологический плюрализм.
7. Стабильность законности и правопорядка в обществе.
8. Преодоление правового нигилизма в массовом сознании.
9. Выработка высокой политико-правовой грамотности.
10. Появление действенной способности противостоять произволу.
10.Разграничение партийных и государственных функций.
11.Установление парламентской системы управления государством.
12.Торжество политико-правового плюрализма.
13.Выработка нового правового мышления и правовых традиций.
Формально-юридические признаки права, как: системность и упорядоченность; нормативность; императивный, чаще государственно-волевой, властный характер; общеобязательность и общедоступность; формальная определённость; проявление в качестве всеобщего масштаба и равной меры по отношению ко всем индивидам; обладание регулятивным характером; всесторонняя (с помощью государственных и негосударственных институтов) обеспеченность и гарантированность.
Общие принципы правового государства - это социальная справедливость, гуманизм, равноправие, законность в процессе создания и реализации норм права, единство юридических прав и обязанностей, демократизм.
Современное правовое государство - это демократическое государство, в котором обеспечиваются права и свободы, участие народа в осуществлении власти (непосредственно через народ).
16. Понятие, признаки и содержание функций государства
Функции государства – основные направления его деятельности, обусловленные социально-классовой сущностью и содержанием государства и направленные на достижение стоящих перед ним целей и задач.Содержание задач государства определяется различными внутренними и внешними факторами.
1. Функции государства имеют комплексный характер. Как основные направления деятельности государства они никогда не приравниваются к самой деятельности или отдельным аспектам деятельности государства. Содержание каждой функции складывается из множества однородных аспектов деятельности государства. Предполагается осознанная, целенаправленная деятельность различных государственных органов, всего государственного аппарата.
        2. По своему характеру, содержанию и назначению функции государства никогда не бывают социально нейтральными. Они всегда выражают и отражают социально-классовую сущность и содержание конкретного государства. В них неизменно проявляется та реальная, социально обусловленная роль, которую выполняет государство в процессе решения задач развития экономики, общества и самого государства.
     3. Характер функций определяется не только типом государства, его социально-классовой природой, сущностью и назначением, но и особенностями стоящих перед ним на том или ином этапе развития целей и задач. Приоритетность и масштаб реализации первых в значительной мере обусловливается важностью и масштабностью последних. Функции как средства достижения целей и решения основных государственных задач во многом зависят и определяются характером этих целей и задач. Так, в условиях войны или надвигающегося военного кризиса, когда перед государством и обществом стоят задачи защиты страны от нападения извне, на первый план выступает функция обороны.    
     4. Функции государства не следует отождествлять с функциями его отдельных органов или же государственных организаций. Функции последних обладают по сравнению с функциями всего государства более узким характером. Если функции государства охватывают собой всю его деятельность в целом, активность всего государственного аппарата или механизма, то функции отдельных органов распространяются лишь на его часть или на отдельные его части.
17. Классификация функций государства по критериям и видам
В юридической литературе существуют различные основания (критерии)
классификации функций государства, а именно:
•        по сферам деятельности (объекты воздействия);
•        по продолжительности действия;
•        по социальной значимости;
•        по правовым формам осуществления.
По сферам государственной деятельности (объектам воздействия) общепринятым считается деление функций на внутренние и внешние. Внутренние связаны с реализацией задач государства внутри страны, а внешние – на межгосударственном уровне, где оно выступает субъектом международно-правовых отношений.
Классификация внутренних функций проводится по сферам деятельности
государства. Каждое государство, независимо от формы правления или
государственного устройства, решает ряд основополагающих экономических, социальных, охранительных и контрольных задач. Кроме того, сегодня важнейшей задачей всех государств является охрана окружающей среды. В соответствии с указанными сферами деятельности внутренние функции государства подразделяются на экономическую, социальную, финансового контроля, охраны правопорядка и экологическую.
18. Формы и методы осуществления функций государства
Формы осуществления функций государства – упорядоченная по своим внешним признакам деятельность государственных органов, посредством которой реализуются функции государства.
Формы осуществления функций государства:
1) правовая деятельность – однородная по характеру и юридическим последствиям деятельность государственных органов по поводу издания и реализации юридических актов:
а) правотворческая деятельность, направленная на издание, изменение либо отмену нормативных правовых актов;
б) правоприменительная деятельность, направленная на реализацию, исполнение нормативных правовых актов посредством издания актов применения права:
– оперативно—исполнительная деятельность государственных органов, связанная с разрешением повседневных вопросов по изданию актов применения права;
– правоохранительная деятельность государственных органов, направленная на охрану норм права от нарушений, защиту гражданских прав и обеспечение выполнения обязанностей;
2) организационная – однородная по своим внешним признакам и не влекущая юридических последствий деятельность государства:
а) организационно—регламентирующая деятельность, направленная на решение конкретных политических задач, на технико—организационное обеспечение функционирования государственного механизма;
б) организационно—хозяйственная деятельность, направленная на материальное обеспечение выполнения государственных функций;
в) организационно—идеологическая деятельность, повседневно использующая разъяснительные и воспитательные методы.
С другой точки зрения формы осуществления функций государства – деятельность основных звеньев государственного механизма, специфическая деятельность которых отличается от деятельности негосударственных организаций и объединений.
В связи с этим выделяют следующие виды форм осуществления функций государства:
1) законодательная – деятельность законодательных (представительных) государственных органов, направленная на издание обязательных для исполнения всеми нормативных правовых актов;
2) исполнительная – деятельность органов исполнительной власти, направленная на повседневную реализацию государственных функций в различных сферах общественной жизни;
3) судебная – деятельность судебных органов по осуществлению правосудия;
4) контрольно—надзорная – деятельность государственных органов по осуществлению государственного надзора и контроля над законностью на всей территории государства.
Методы осуществления функций государства – средства, посредством которых решаются задачи государства (убеждение, принуждение, прогнозирование, планирование и т. д.).
 
19. Механизмы государства: понятие и признаки, связь с сущность государства
Механизм государства — это особым образом организованная система государственных органов, посредством которой осуществляется государственная власть, реализуются задачи и функции государства.
В узком понимании, ГМ — это гос.органы, наделенные властными полномочиями и занимающиеся управленческой, административной деятельностью (гос.аппарат).
В широком понимании ГМ также включает в себя гос.организации (вооруж.силы, тюрьмы и пр.), гос. Учреждения (библиотеки, музеи, больницы и пр.) и гос.предприятия.
Признаки ГМ:
это система взаимосвязанных и взаимодействующих легитимных гос.органов (официальная природа);
является средством реализации гос.задач и функций;
состоит из гос.служащих;
наделен особыми властными полномочиями;
финансирование деят-ти осущ-ся за счет бюдж.средств (гос-ва)
Структура: состоит из гос-ных органов. Структура мех-ма изменчива и во многом зависит от изменения задач управления, кот стоят перед гос-м на том или ином этапе его развития.
Принципы функционирования:
приоритет прав и свобод человека и гражданина;
демократизм (возможность участия большинства граждан в формировании гос.органов и контроле за их деят-тью);
разделение властей (законодат., исп., суд. - являются самостяотельномы, но взаимодействуют и ограничивают друг друга);
законность (строгое соблюдение всех законов при осуществл.деят-ти гос.служащих);
гласность (открытость, доступность информации);
профессионализм;
ответственность;
соподчиненность (многоуровневый характер гос.управления);
сочетание коллегиальности и единоначалия;
сочетание выборности и назначаемости
прогресс
федерализм
20. Характеристика элементов механизма государства
Глава государства. Это, как правило, единоличный высший орган государственной власти (должностное лицо), являющийся официальным представителем государства (народа) внутри страны и вовне. Глава государства либо не относится ни к одной из ветвей власти (ФРГ, РФ), либо входит и в законодательную, и в исполнительную ветви власти (Индия по Конституции1949 г.), либо относится к исполнительной ветви власти (США). 
В качестве главы государства выступает монарх, президент, либо коллегиальный глава государства (например, Президиум Верховного Совета СССР в прошлом, Федеральный совет Швейцарии, выполняющий функции главы государства и правительства, в настоящем).Среди полномочий главы государства, как правило, выделяют следующие: - представление государства внутри страны и на международной арене; - определение основных направлений внутренней и внешней политикой; - участие в формировании правительства и контроле за его деятельностью; - право законодательной инициативы; - одобрение и опубликование законов; - право вето; - право роспуска парламента и др.
Парламент. Это высший выборный законодательный и представительный орган государства. Издание законов – это основная функция парламента. Парламент также рассматривается как представитель (выразитель) интересов и воли нации (народа).Парламент может иметь разное название: Федеральное Собрание – в Российской Федерации, Конгресс – в США, Генеральные Кортесы – в Испании, Парламент – в Великобритании и т.д.Современные парламенты состоят, как правило, из одной (в унитарном государстве) или двух (в федеративном государстве) палат, хотя истории известны парламенты и с большим числом палат (например, в парламенте СФРЮ Югославия их было шесть). Для того чтобы парламент мог успешно реализовывать свои функции, конституции наделяют его необходимыми полномочиями: - принятие, изменение или отмена законов;- принятие государственного бюджета;
- участие в формировании правительства и контроле за его деятельностью;- ратификация и денонсация международных соглашений;- право амнистии и др.
Правительство. Это высший, назначаемый, постоянно действующий, коллегиальный орган общей компетенции, осуществляющий руководство исполнительно-распорядительной деятельностью в стране. В разных странах правительство носит разные конституционные наименования: Правительство – в Российской Федерации, Кабинет – в Японии, Совет Министров – в Индии, Федеральный Совет – в Швейцарии, Государственный Совет – в Китае и т.д. Правительство возглавляется либо главой государства, либо должностным лицом, именуемым главой правительства. Это может быть председатель правительства, премьер-министр, канцлер, председатель совета министров, министр-председатель.Формирование правительства может быть парламентским (на основе итогов парламентских выборов) и внепарламентским (вне зависимости от партийного состава парламента и результатов выбор в законодательный орган).В зависимости от политического (партийного) состава правительство может быть:- однопартийным, формируемое из представителей одной политическойпартии (например, если в стране действует одна правящая политическая партия или когда одна партия получила на парламентских выборах абсолютное большинство),- многопартийным (коалиционным) в состав которого входят представители нескольких партий (если в стране действует несколько политических партий, ни одна из которых не имеет большинства в парламенте,
- беспартийным (когда партийная принадлежность членов правительства не имеет значения и не влияет на его деятельность).В компетенцию правительства входят:- разработка и реализация экономической политики государства;
- разработка государственного бюджета;- осуществление исполнительно-распорядительной деятельности в различных областях хозяйства;- управление государственным сектором экономики;- осуществление кредитно-финансовой и ценовой политики и др.
Министерства и иные ведомства. Это центральные, назначаемые государственные органы исполнительной власти специальной (отраслевой) компетенции. Министерства и иные ведомства (службы, агентства и т.п.) - органы отраслевого управления, подчиненные правительству. Они связаны с управленческой деятельностью в той или иной сфере жизни общества: экономической, политической, духовной, социальной. Министерства и ведомства призваны решать конкретные задачи, стоящие перед обществом на том или ином этапе его развития. Руководители в наибольшей мереважных министерств и ведомств, как правило, входят в состав правительства на правах его членов.
Судебные органы Это государственные органы, осуществляющие правосудие в форме разрешения уголовных, гражданских, административных и некоторых иных дел в установленном законом процессуальном порядке. Судебные органы являются непосредственными носителями судебной власти. На них возлагаются задачи осуществления в обществе правосудия, определения соответствия поведения субъектов (лиц и организаций) требованиям законов, мер юридической ответственности. Большинством конституций устанавливается положение, согласно которому правосудие в стране «осуществляется только судом». Каждый судебный орган при решении конкретных дел руководствуется только законом и правосознанием судей. Эта деятельность называется юрисдикционной.Органы судебной власти призваны способствовать утверждению принципа законности в стране, обеспечению прав и свобод граждан (подданных), правовому воспитанию и формированию их правосознания.По характеру судопроизводства можно выделить конституционные суды (осуществляют функции конституционного контроля и надзора) и суды общей юрисдикции (осуществляют уголовное, административное и гражданское судопроизводство).Экономические споры между юридическими лицами и некоторые другие вопросы, предусмотренные правом, решают арбитражные суды.В некоторых странах создаются апелляционные суды, военные трибуналы. В ряде мусульманских стран наряду с государственными действуют и суды шариата.Формирование судебных органов может строиться либо на выборной основе, либо по принципу назначения судей.
 
Прокуратура 
Это государственный орган, осуществляющий надзор за точным и единообразным исполнением законов и основанных на них подзаконных нормативных актов государственными органами, должностными лицами, негосударственными организациями и гражданами. Прокуратура занимает самостоятельное место в механизме государства, хотя ряд авторов относят ее к органам и учреждениям, содействующим осуществлению судебной власти. Но наделение прокуратуры такими функциями, как надзор за точным и единообразным исполнением законов органами государственного управления, предприятиями, учреждениями, а также органами дознания и предварительного следствия, возбуждение и расследование уголовных дел, и поддержание государственного обвинения, позволяет утверждать, что она занимает самостоятельное место (наряду с судебными органами) в механизме государства.
Полиция и иные правоохранительные органы  Полиция и иные правоохранительные органы являются органами специальной компетенции, в обязанности которых входит поддержание правопорядка в обществе. В зависимости от основания можно выделить различные виды правоохранительных органов. В частности, в зависимости от решаемых задач, эти органы могут быть классифицированы на общеуголовные (криминальные), политические, транспортные, налоговые, экологические, санитарные и др. Армия и службы безопасности .Армия (вооруженные силы), а также службы безопасности в механизме государства занимают особое место. Основная задача армии – оборона страны от внешней агрессии. Службы безопасности призваны решать вопросы по защите отечества от подрывной деятельности иностранных спецслужб как в военное, так и в мирное время.
21. Государственный орган: понятие и признаки
Государственный орган - это структурно обособленное звено, относительно самостоятельная часть государственного аппарата. Государственный орган:
• осуществляет от имени государства его функции;
• имеет определенную компетенцию;
• обладает властными полномочиями;
• характеризуется определенной структурой;
• имеет территориальный масштаб деятельности;
• образуется в порядке, установленном законом;
• устанавливает правовые связи личного состава.
22. Классификация государственных органов по критериям и видам
1) по способу возникновения: первичные (они никакими органами не создаются, они возникают либо в порядке наследования, либо и порядке избрания путем выборов) и производные (создаются первичными органами, которые наделяют их властными полномочиями. Это исполнительно- распорядительные органы, органы прокуратуры и др.)
 
2) по объему властных полномочий: высшие и местные (не все местные органы являются государственными (например, органы местного самоуправления не являются государственными). Высшие распространяют свое влияние на всю территорию, местные - только на территорию административно-территориальной единицы) 
3) по широте компетенции: общей (Правительство) и специальной (отраслевой) компетенции (Минфин, Минюст).
4) коллегиальные и единоличные.
5) по принципу разделения властей; законодательные, исполнительные, судебные, контрольные, правоохранительные, распорядительные.
Деятельность органов общей компетенции носит универсальный характер. Они отвечают за состояние территории в целом. Это - президент, правительство, парламент, представительные и исполнительные органы регионального, местного уровня. Органы специальной компетенции наделены компетенцией в узкой сфере государственного управления. Это, например, Конституционный суд, таможенные органы, Центральный банк, различного рода министерства и ведомства.
Примеры коллегиальных органов - парламент, Конституционный суд, избирательная комиссия. Единоначальные органы - министерство, пенсионный фонд, местная администрация.
23. Принципы организации и деятельности государственного аппарата
Государственный аппарат (механизм государства) — система специальных органов и учреждений, посредством которых осуществляется государственное управление обществом и защита его основных интересов. Наиболее общие характерные признаки государственного аппарата выражаются в следующем:
Механизм государства состоит из людей, специально занимающихся управлением (законотворчеством, исполнением законов, их охраной от нарушений). 
Государственный механизм представляет собой сложную систему органов и учреждений, которые находятся в тесной взаимосвязи при осуществлении своих непосредственных властных функций[1]. 
Функции всех звеньев государственного аппарата обеспечиваются организационными и финансовыми средствами, а в необходимых случаях и принудительным воздействием. 
Механизм государства призван надежно гарантировать и охранять законные интересы и права своих граждан. Сфера властных полномочий государственных органов ограничивается правом, которое максимально обеспечивает гармоничные, справедливые отношения между государством и личностью. 
24. Законодательная власть, её признаки. Система представительных (законодательных) органов в России
Законодательная власть осуществляется парламентами, региональными и местными представительными органами. Главная задача законодательной власти - сформировать законодательство как систему норм, обладающих высшей юридической силой. Законодательные органы обладают монополией на законотворчество. Кроме того, они устанавливают налоги, утверждают бюджет, контролируют его исполнение. Депутаты законодательных органов избираются населением на определенный срок. Основными принципами функционирования органов законодательной власти являются: 
• коллегиальность деятельности; 
• отсутствие соподчиненности законодательных органов всех уровней.
В России законодательная власть представлена двухпалатным Федеральным Собранием, в которое входят Государственная дума и Совет Федерации, в регионах — законодательными собраниями (парламентами).
При парламентской форме правления законодательный орган представляет собой верховную власть. Одна из его функций — назначение (выборы) президента, исполняющего в основном представительские функции, но не располагающего реальной властью.
При президентской форме правления президент и парламент избираются независимо друг от друга. Законопроекты, прошедшие через парламент, утверждаются главой государства - президентом, который имеет право роспуска парламента.
25. Исполнительная власть, ее признаки. Система исполнительных органов в России
Исполнительная власть — один из видов самостоятельной и независимой публичной власти в государстве, представляющий собой совокупность полномочий по управлению государственными делами, такими как подзаконадательное регулирование, внешнеполитическое представительство, осуществление административного управления. Таким образом, исполнительная власть представляет собой систему государственных органов, осуществляющих эти полномочия.
Основное назначение исполнительной власти — организация практического исполнения Конституции РФ и законов Российской Федерации в процессе управленческой деятельности, направленной на удовлетворение общественных интересов, запросов и нужд населения. Она осуществляется путем реализации государственно-властных полномочий методами и средствами публичного, преимущественно административного права.
Структура исполнительной власти
органы исполнительной власти; 
государственные служащие; 
юридическая (правовая) структура - система норм, определяющая степень компетенции органов власти и должностных лиц; 
Функции исполнительной власти
подзаконодательное регулирование; 
осуществление управленческой деятельности, направленной на исполнение законов и реализацию государственной политики в различных сферах жизни общества; 
административное правоприменение; 
осуществление политики государства по лицензированию, регистрации и сертификации; 
административный контроль за соблюдением правовых норм и общеобязательных правил; 
охрана правопорядка, т.е. непосредственное обеспечение безопасности граждан и общества; 
информационное обеспечение органов государственной власти; 
26. Судебная власть, ее признаки. Судебная система в Российской Федерации.
В соответствии с принципом разделения властей одной из трёх (наряду с законодательной и исполнительной властью) ветвей власти является судебная. Органы судебной власти разрешают правовые споры (тяжбы) между конкретными лицами, а также рассматривают дела об оспаривании правовых предписаний на предмет соответствия правилам более высокой силы (законов — Конституции, подзаконных нормативных актов — законам, так называемый нормоконтроль), в отдельных случаях дают толкование правовым нормам (в основном нормам конституции страны) вне связи с конкретным спором. Суды также выполняют отдельные удостоверительные функции (признание фактов, в отдельных государствах — укрепление прав), когда для удостоверения требуется доказывание, по сложности выходящее за компетентность нотариусов.
 
Признаки
1. Осуществляется только судами 
2. Имеет полную самостоятельность 
3. Осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства 
4. Правоприменительный характер. 
5. Исключительность — не допускается возможность вторичного рассмотрения разрешённых дел. 
6. Единство судебной системы РФ: 
1. Установление судебной системы Конституцией и ФКЗ «О судебной системе РФ». 
2. Соблюдение всеми судами законов РФ. 
3. Признание обязательности решений 
4. Особый статус судей 
5. Финансирование судей из федерального бюджета. 
Органы судебной власти
По действующей Конституции Российской Федерации судебная власть осуществляется федеральными судами, а также судами субъектов Российской Федерации.
Высшие федеральные суды:
Конституционный Суд Российской Федерации, рассматривающий дела об оспаривании конституционности законов и подзаконных актов, дающий толкование Конституции РФ, а также разрешающий отдельные конкретные конституционные споры, граничащие с удостоверительным укреплением процедур (в рамках отрешения от должности Президента Российской Федерации); 
Верховный Суд Российской Федерации 
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, рассматривающий хозяйственные споры в области предпринимательской деятельности, дела об оспаривании законности нормативных актов, а также отдельные удостоверительные дела, связанные с предпринимательской деятельностью. 
27. Соотношение и модели взаимосвязи государства и права
Право представляет собой систему общеобязательных, формально закрепленных нормативных актов, предписаний и правил, которые устанавливает и реализует государство. Право выражает интересы всего общества, регулирует в наибольшей мерезначимые общественные интересы, предоставляя личности субъективные права, а также возлагая на нее обязанности.
Право находится в тесном взаимодействии с экономикой, политикой и государством. Так, в частности, экономический уровень развития определяет содержание политики и права, являясь системой отношений, которые возникают в сфере производства, потребления, распределения материальных благ. Сущность права также определяется системой экономических отношений. Экономические факторы находят свое отражение в праве, выступают как необходимость и определенная закономерность правового развития. Таким образом, ни один правовой акт не может быть создан без учета экономических условий, экономической необходимости общества и обоснованности.
Непосредственную связь имеет право с политикой, которая является средством оптимального решения задач, поставленных перед обществом, а также имеет непосредственную связь с государством. Через политические решения общество реагирует на различные жизненные ситуации. Поэтому политика только в том случае может являться реальной, действенной, когда она выражает интересы всего населения государства и в то же время обусловливает объективные закономерности функционирования определенной политико-правовой системы.
Все важные решения в государстве осуществляются посредством права, которое объединяет самые важные политические интересы, а также является действенным инструментом их полного достижения.
Соотношение права и государства проявляется:
1) в единстве права и государства. Оно проявляется в том, что и право, и государство являются инструментами социальной регуляции, в результате имеют общую типологию, происхождение, одинаково связаны с экономическими, духовными, культурными и иными сторонами жизни общества, дополняя друг друга при выполнении своего социального назначения;
 
2) различии государства и права, которое осуществляется в различных социальных предназначениях, структуре и содержании, форме государства и права. Это происходит по той причине, что роль государства в обществе – устанавливать и обеспечивать определенный порядок, а роль права – создавать для реализации данного порядка юридический механизм;
 
3) взаимодействии государства и права. Взаимодействие государства и права проявляется в наличии разнообразных форм влияния государства и права друг на друга. Право формируется, обеспечивается государством, но в то же время государство с помощью права закрепляется. В результате через право формируется государство, а именно его внутренняя организация, форма, структура, устанавливаются главные виды и направления государственной деятельности, реализуются задачи и функции государства;
 
4) противоречии государства и права, которое возникает в случаях выхода государственной власти из-под контроля общества, стремлении права ограничить власть государства, предотвращая произвол государства.
Выделяют модели взаимоотношений права и государства:
1) тоталитарная; (государство выше права и им не связано);
2) либеральная; (право выше государства);
3) прагматическая. (государство поддерживает и усиливает мощь права, но связано им).
 
28. Роль государства в обеспечении прав и свобод человека и гражданина
Права человека не следует понимать только как средство достижения какого-либо блага, они сами материализуются в некую социальную ценность, если обеспечены условиями жизни и гарантированы. В данном случае роль государства является не просто важной, но, пожалуй, самой главной и самой существенной. Права и свободы не могут быть абсолютными, они имеют естественные рамки, которые как раз и определяет государство, поскольку оно создается для блага всех – благой жизни, по Аристотелю.
Государство в процессе осуществления прав и свобод каждым индивидом не может и не должно быть сторонним наблюдателем. В данном случае оно является как бы равнодействующей силой, которая примиряет эгоистические интересы отдельных членов общества, противоречия частного, индивидуального и общего, используя при всём этом правовые средства.
Конституция устанавливает, что «осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (ч. 3. ст. 17) Президент Российской Федерации согласно ст. 80 Конституции является гарантом прав и свобод граждан.
Права человека – исторически подвижная категория, постоянно видоизменяющаяся вместе с эволюцией общества и государства. 
Для того чтобы в полном объеме каждый человек имел возможность реализовать принадлежащие ему права и свободы, государство обязано создать также и определенные политические гарантии. Это в полной мере относится к осуществлению человеком социально-экономических, политических и личных прав. Социальная ценность государства состоит в том числе и в его опоре на право. Связанность государства правом является общим местом современной политической культуры, которая основывается на приоритете прав и свобод личности перед государственной властью. Без государства, без определенных юридических процедур права и свободы могут иметь лишь условный характер. Права человека не могут быть гарантированы там, где нет разделения властей. 
Эффективной реализации прав и свобод личности должна служить и четкая работа органов, образующих правоохранительную систему. Ведущее положение занимает в ней суд. По месту и роли суда в обществе можно судить о степени демократичности государства. В последнее время во многих странах, в том числе и в России, сложился институт конституционного контроля, которому принадлежит важное место в юридическом механизме защиты прав и свобод человека.
29. Теория разделения властей и особенности её реализации в России
Разделе́ние власте́й — политико-правовая теория, согласно которой государственная власть должна быть разделена на независимые друг от друга (но при необходимости контролирующие друг друга) ветви: законодательную, исполнительную и судебную. Предложена Джоном Локком. Термин введён Монтескьё Идеи, положенные в основу современного принципа разделения властей, высказывались еще Аристотелем. В четвертой книге своего трактата «Политика» он формулирует идею разделения властей в государстве на три части: законодательную, должностную, судебную. Каждую из властей представляет отдельный орган. Статья 10 Конституции Российской Федерации закрепляет принцип осуществления государственной власти на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную, а также самостоятельность органов законодательной, исполнительной и судебной власти.
Речь идёт не о разделении абсолютно независимых властей, а разделении единой государственной власти (единство системы государственной власти является одним из конституционных принципов федерализма) на три самостоятельные ветви власти. Принцип разделения властей является основополагающим, ориентирующим, но не безусловным.
Согласно статье 11 Конституции РФ государственную власть осуществляют Президент РФ (он является главой государства, гарантом Конституции РФ, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти, в системе федеральных органов поставлен на первое место и не отнесён непосредственно ни к одной из основных ветвей власти), Федеральное Собрание (парламент Российской Федерации, её законодательный и представительный орган, состоит из двух палат — Совета Федерации и Государственной Думы), Правительство Российской Федерации (возглавляет систему органов исполнительной власти РФ), суды РФ — Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ и другие федеральные суды (осуществляют судебную власть, в частности, правосудие).
Помимо указанного в Конституции Правительства РФ действуют и другие федеральные органы исполнительной власти — федеральные министерства, государственные комитеты, федеральные службы, другие федеральные ведомства, а также их территориальные органы.
Государственные органы, не относимые к одной из основных ветвей власти
Помимо Президента России, некоторые государственные органы с особым статусом также нельзя отнести ни к одной из основных ветвей власти:
Администрация Президента РФ - обеспечивает деятельность Президента РФ; 
Полномочные представители Президента Российской Федерации в регионах - представляют Президента РФ и обеспечивают реализацию его конституционных полномочий в пределах федерального округа; 
Органы прокуратуры РФ - осуществляют от имени РФ надзор за соблюдением Конституции РФ и действующих законов и другие функции; 
Центральный банк РФ - основная функция, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти — защита и обеспечение устойчивости рубля; 
Центральная избирательная комиссия РФ - проводит выборы и референдумы, возглавляет систему избирательных комиссий; 
Счётная палата РФ - осуществляет контроль за исполнением федерального бюджета; 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации - рассматривает жалобы граждан РФ и других заявителей на решения и действия государственных органов и органов местного самоуправления, принимает меры по восстановлению нарушенных прав; 
другие федеральные государственные органы, также не относящиеся ни к одной из основных ветвей государственной власти. 
Помимо разделения властей «по горизонтали», существует разделение властей «по вертикали» — разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ, а также разделение властей в самих субъектах федерации.
30. Государство и личность: взаимная ответственность в современных общественных отношениях
Личность - это устойчивая система социально значимых свойств человека, характеризующих индивида как члена общества или общности. Понятие личности, личностные характеристики отдельного человека органически связаны с обществом, его особенностями. Общество - это устойчивое и саморазвивающееся объединение людей, связанных между собой общими интересами.
Государство - это особая суверенная территориальная организация политической власти, обладающая специальным аппаратом и регулирующая отношения, складывающиеся в обществе, с помощью общеобязательных правил поведения.
Государственная организация выступает как официальный, уполномоченный представитель всего общества. В силу этого отношения между человеком и обществом носят преимущественно государственно-правовой характер, поскольку от имени общества выступает государство.
Характер взаимоотношений государства и личности является важнейшим показателем состояния общества в целом, целей и перспектив его развития. Невозможно понять современное общество и современного человека без изучения многообразных отношений людей с государством.
В силу принципа суверенности государственной власти любой человек в пределах территории государства подпадает под его юрисдикцию, то есть становится адресатом исходящих от государства общеобязательных предписаний. Устойчивая связь человека с конкретным государством обычно находит свое выражение в институте гражданства или подданства. Суть гражданства и подданства, несмотря на некоторые различия между ними, едина. Она выражается в наличии устойчивой политико-правовой связи между отдельной личностью и государством. Эта связь означает юридическую принадлежность лица конкретному государству, приобретение личностью человека специфических качеств гражданина государства, наличие круга взаимных прав и обязанностей граждан и государства, а также защиту гражданина государством внутри страны и за ее пределами.
 
31. Гражданское общество: развитие учения,понятие,признаки
Предпосылки учения еще у Платона и Аристотеля
Само учение оформилось в конце 18 начале 19в, (социалисты утописты Сен Симон «общество имеет двух врагов: анархию и деспотизм»среднее между ними и есть гр об-во), в развернутом виде концепция проявилась у Гегеля принципы: индивиды руководствуются только свои собственными личными интересами, между ними устанавливается связь при которой каждый зависит от каждого.
Гражданское общество – это системы самостоятельных и независимых от государства общественных институтов и межличностных отношений, которые создают условия для самореализации индивидов и отдельных коллективов. Благодаря гражданскому обществу выражаются и реализуются частные интересы и потребности, в то же время, как государство выражает общественные (общечеловеческие) интересы. 
Основы гражданского общества следующие: 
экономические – многоукладность экономики, разнообразие форм собственности, регулированные частные интересы;
политическая сфера – децентрализация властных полномочий, разделение властей, политический плюрализм, доступность граждан к участию в государственных и общественных делах, приоритет закона и равенство всех перед законом; 
в духовной сфере – отсутствие монополии одной идеологии и мировоззрения, свобода совести, слова, печати, цивилизованность, высокая духовность и нравственность всех членов общества.
Сущность гражданского общества сводиться к тому, что в нем каждый человек имеет право найти себе дело по душе, в котором он мог бы иметь успех. Гражданин появляется в обществе тогда, когда он раскрывается, как субъект властных прав, своих законных полномочий. Поэтому гражданское общество – это совокупность свободных, внутренне самостоятельных участников общего творческого процесса, который охватывает все сферы человеческой жизни и деятельности: экономику – производство; политику – законотворчество; духовность – культуру. Условия возникновения гражданского общества: развитие гласности, свобода личности и ее активное участие в общественной жизни, дееспособная система образования, воспитание и культура, гуманизация политики, жизнеспособность моральных норм и принципов. 
Гражданское общество включает семью, культурные ценности, средства массовой информации, церковь, научные, профессиональные и другие объединения, ассоциации и организации. 
Признаки гражданского общества: 
в экономической сфере – наличие негосударственных организаций, кооперативов, арендных, акционерных и других объединений, общностей, ассоциаций, которые базируются на частной собственности; 
в социальной сфере – наличие общественных организаций и движений, органов самоуправления по месту жительства и работы, наличие негосударственных средств массовой информации; 
в политической – практика решения конфликтов в рамках закона и без насилия, цивилизованный механизм выявления, формирования и высказывания общественной мысли; 
в духовной – свобода слова, печати, совести, самостоятельность и независимость творческих, научных и других объединений, увеличение человеческого измерения политики. 
Основное содержание гражданского общества сводится к: разделению властей на законодательную, исполнительную и судебную; связанность государства и его органов законами, верховенства закона во всех сферах человеческой жизнедеятельности; эффективных форм контроля над выполнением закона; взаимной ответственности государства и личности; отделения идеологии от государства.
32. Понятие и элементы формы государства
Форма государства - это структура государственного устройства, которая состоит из таких компонентов как форма правления, государственное устройство, политический режим.
Форма правления
Форма правления - это структура высших органов государственной власти, порядок их образования, взаимодействия и распределения компетенции между ними. Форма правления характеризует степень участия населения в формировании системы государственной власти. Форма правления показывает, кто управляет государством, кто стоит во главе его.
В настоящее время в теории государства выделяют две формы правления - монархию и республику.
Монархия – это форма правления, при которой верховная государственная власть полностью или частично принадлежит одному лицу, занимающему свою должность по законам престолонаследия.
Признаки монархии:
• Единоличный глава государства - монарх (царь, король, император, эмир, шейх, султан и др. );
• Бессрочный (пожизненный) характер власти. Монарх ни прямо, ни косвенно не избирается населением. 
• Передача верховной власти по наследству по законам престолонаследия. При этом воля народа (избирателей) не учитывается. Таким образом, источником монархической власти выступает не народовластие, а традиция, подчас религиозно освященная.
• Юридическая неприкосновенность, неподсудность монарха. Монарх не несет ответственности за свои политические действия.
• Монарх олицетворяет единство нации, историческую преемственность традиций и поколений, представляет государство на международной арене.
• Религиозная, божественная основа монархической власти. Монархические ритуалы, как правило, сопровождаются церковными действиями.
На сегодняшний день в обществе присутствуют следующие виды монархий:
Абсолютная монархия (самодержавие). Верховная власть в государстве всецело и без каких-либо ограничений принадлежит монарху. Какие-либо законодательные акты и органы, ограничивающие монархическую власть, отсутствуют. В настоящее время к самодержавному типу государства может быть отнесен Бруней.
Конституционная монархия бывает двух видов: дуалистическая и парламентская. При дуалистической монархии верховная государственная власть разделена между монархом и парламентом, монарх является главой исполнительной власти. В этой сфере он независим и назначает правительство, ответственное перед ним. Парламенту принадлежат полномочия в сфере законотворчества и одобрения бюджета. Монарх обладает правом вето и может по своему усмотрению распустить парламент. Сегодня подобная форма существует в Иордании, Кувейте, Марокко;
При парламентской монархии власть монарха носит представительный характер, она реально ограничена конституцией и высшим представительным органом (парламентом). Монарх - лишь номинальный глава государства, символ нации. Формально именно монарх назначает главу правительства и министров, подписывает законы, но реальная государственная власть сосредоточена у парламента и правительства. Правящая элита формируется населением в ходе выборов и далее по партийным спискам. Правительство несет политическую ответственность перед парламентом, а не перед монархом. Все акты монарха вступают в силу только после согласования с соответствующими министрами. Яркие примеры парламентской монархии - Испания, Япония, Великобритания, Швеция, Дания, Норвегия.
33. Форма правления государства: понятие и виды, их характеристика
Форма государственного правления характеризует организацию государственной власти, систему высших государственных органов.
Форму правления не следует путать с формой государственного устройства и политическим режимом государства. Все вместе, эти три характеристики дополняют друг друга и описывают форму государства.
Форма правления показывает: как создаются высшие органы власти в государстве, их структуру, какие принципы лежат в основе взаимодействия между государственными органами, как строятся взаимоотношения между верховной властью и рядовыми гражданами страны, в какой мере организация органов государства позволяет обеспечивать права и свободы граждан. 
Мона́рхия — форма правления, при которой верховная государственная власть принадлежит одному лицу — монарху (королю, царю, императору, герцогу, эрцгерцогу, султану, эмиру, хану…) и, как правило, передаётся по наследству.
Респу́блика ( «общее дело») — форма государственного правления, при которой верховная власть осуществляется выборными органами, избираемыми населением (но не всегда) на определённый срок. В настоящее время из 190 государств мира более 140 являются республиками.
Республике присущи следующие признаки:
Существование единоличного и коллегиального главы государства — президента и парламента. Парламент представляет законодательную власть. Задача президента — возглавлять исполнительную власть, но это характерно не для всех типов республик. 
Выборность на определённый срок главы государства и других верховных органов государственной власти. Так, президент и парламент должны избираться народом на определённый срок. 
Юридическая ответственность главы государства. Например, согласно Конституции Российской Федерации, у парламента есть право отрешения от должности президента за тяжкие преступления против государства. 
В случаях, предусмотренных конституцией, правом выступления от имени государства обладает президент. 
Преимущественный приоритет прав личности над государственной властью
Источником власти признается народ. 
Высшая власть основана на принципе разделения властей, четком разграничении полномочий. 
34. Форма государственного устройства: понятие и виды, их характеристика
Государственное устройство - это внутренняя территориальная структура государства, раскрывающая его деление на составные части, взаимоотношения между государством в целом и отдельными его частями, в частности между центральными и местными органами власти.
Выделяют три вида территориального устройства: 
• унитарное государство; 
• федерация; 
• конфедерация.
Унитарное государство - это единое централизованное государство, состоящее из административно-территориальных единиц, так или иначе подчиненных центральным органам власти.
Административно-территориальные единицы унитарного государства не обладают какими-либо суверенными свойствами.
Признаки унитарного государства следующие:
Единые, общие для всей страны, высшие представительные, исполнительные и судебные органы, осуществляющие руководство местными органами. Характерна единая система законодательной, исполнительной и судебной власти, где чиновники местного уровня назначаются вышестоящими органами. Центральные органы власти могут решить по существу любой вопрос, находящийся в ведении местных органов.
На территории унитарного государства действуют одна конституция, единая система законодательства. За административно-территориальными единицами не признается право на законотворчество.
Единое гражданство.
Все внешние официальные международные связи осуществляют центральные органы, официально представляющие государство на международной арене.
Административно-территориальное устройство, включая общее количество административно-территориальных единиц, их размеры, границы между ними определяются исключительно центральной властью без согласования с местными органами.
Большинство современных государств являются унитарными (Китай, Япония; Франция, Испания, Швеция и др. ).
Федерация - это добровольное объединение самостоятельных государственных образований - субъектов федерации в единое союзное децентрализованное государство.
Субъекты федерации обладают отдельными суверенными свойствами.
Рассмотрим признаки федерации.
Территория федерации состоит из территорий ее отдельных субъектов (штатов, земель, республик). Изменить территорию субъекта федерации можно только с его согласия. Таким образом, субъект федерации обладает территориальной целостностью и неприкосновенностью.
Статус субъекта федерации не может быть изменен без его согласия. Это касается упразднения, преобразования, слияния субъектов федерации.
Наряду с общими для всей страны федеральными органами, в каждом субъекте федерации существуют свои высшие органы государственной власти, которые избираются непосредственно населением, а не назначаются центральной властью.
Предмет ведения между федерацией и ее субъектами разграничивается федеральным законодательством и договорами. При этом федерация не вправе вмешиваться в сферу ведения ее субъектов.
Субъекты федерации обладают правом принятия собственной конституции и законов по вопросам своего ведения.
Наряду с единым союзным гражданством может устанавливаться гражданство субъектов федерации.
Формальный признак федеративного государства - наличие верхней палаты в парламенте, представляющей интересы субъектов федерации (в РФ - это Совет федерации).
Субъекты федерации имеют собственную государственную символику, участвуют в международных связях от своего имени, вправе выпускать государственные ценные бумаги, вступать в кредитно-финансовые отношения и принимать на себя соответствующие обязательства, устанавливать региональные налоги и сборы.
Федерации делятся на национальные (Бельгия, Югославия), территориальные (ФРГ, США, Мексика), смешанные (Российская Федерация, Индия).
Конфедерация - это юридический союз суверенных государств, созданный на договорной основе для обеспечения их общих интересов. Участниками конфедерации становятся, как правило, государства, граничащие территориально и обладающие общими историческими, социально-культурными, экономическими корнями. Общие интересы могут находиться в экономической, военной, гуманитарной сферах.
Участники конфедерации, принимая на себя определенные обязательства по реализации общих интересов, сохраняют в полном объеме государственный суверенитет.
Конфедерация не является государством в собственном смысле его статуса, скорее, это государственно-подобное образование.
Признаки конфедерации:
Участники конфедерации могут иметь общие законодательные, исполнительные, судебные, иные органы. Но конфедеративные (объединенные) органы управления, создаваемые из представителей государств-участников, решают исключительно общие проблемы, не вмешиваясь в жизнедеятельность каждого отдельного участника.
Конфедерация не предполагает создания единой армии, общей налоговой и банковской системы, единого бюджета.
Сохраняется, хотя и в упрощенном виде, режим государственных границ между государствами - участниками конфедерации.
Каждое государство - участник конфедерации вправе в любое время выйти из ее состава.
Примеры современных конфедераций: Европейское Сообщество, Содружество Независимых Государств, Союз России и Белоруссии.
35. Политический режим:понятие и виды,их характеристика
Политический (государственный) режим – это элемент формы государства, отражающий систему средств и методов осуществления государственной власти.
Понятие «политический режим» включает в себя следующие параметры (признаки):
степень участия народа в механизмах формирования политической власти
гарантированность прав и свобод личности
характеристика реальных механизмов осуществления власти в обществе
следование принципу разделения властей
учет интересов меньшинства при принятии политических решений
доминирование определенных методов (убеждения, принуждения и т.п.) при осуществлении государственной власти
степень верховенства закона
степень централизации государственной власти
мера политического плюрализма
наличие легальной оппозиции
В зависимости от методов осуществления государственной власти выделяют две разновидности политического режима: демократический и антидемократический.
демократический (государство провозглашает и реально гарантирует широкий спектр прав и свобод личности: наличие свободы и информации, свободы труда и т. д., исходит из признания равенства и свободы всех людей).
Демократический политический режим имеет две разновидности:
либеральный (либерально-демократический) – господствует либеральный экономический режим, вмешательство государства в экономику минимально, а из всех прав человека преобладающее значение отдается праву частной собственности
социальный (социально-демократический) – государство обязуется обеспечить поддержку социально незащищенных слоев населения, мнение меньшинства учитывается при принятии решений, в системе естественных прав личности отсутствует превалирование права частной собственности
Для демокр режима хар-ны след. черты: 
народовластие;
свобода личности в эк. сфере; 
всеобщее избирательное право;
разделение властей;
политический плюрализм и многопартийность;
свобода СМИ;
гарантированность прав и свобод чел-ка и гражданина; 
осущ гос. власти на основе принципа разделения властей; 
выборность и сменяемость органов гос. власти; 
наличие политико-прав. мех-ов и т.п.
2) антидемократический – (отсутствие прав и свобод - государство если и провозглашает, то не предоставляет реальных гарантий прав и свобод личности)
виды:
- деспотия
- тирания
- фашизм
- империя
тоталитаризм (крайне централизованный характер власти, всеобъемлющий контроль гос-ва над населением, всеми формами и сферами жизни общества и опирается на применение насилия или угрозу его применения)
авторитаризм (главная специфика состоит в том, что гос-вом руководит узкий круг – правящая элита, кот возглавляется лидером и пользуется большими привилегиями и льготами, тем не менее отличается наличием в гос-венной политике опр-х элементов демократизма и законности).
Имеет место из всех перечисленных только данный вид режима на сегодняшний день – Северная Корея.
36. Понятие и структура политической системы общества
Политическая система общества - целостная, упорядоченная совокупность политических институтов, политических ролей, отношений, процессов, принципов политической организации общества, подчиненных кодексу политических, социальных, юридических, идеологических, культурных норм, историческим традициям и установкам политического режима конкретного общества. Политическая система включает организацию политической власти, отношения между обществом и государством, характеризует протекание политических процессов, включающих институциализацию власти, состояние политической деятельности, уровень политического творчества в обществе, характер политического участия, не институциональных политических отношений. Политическая система представляет собой одну из частей или подсистем совокупной общественной системы. Она взаимодействует с другими ее подсистемами: социальной, экономической, идеологической, этической, правовой, культурной образующими ее общественное окружение, ее общественные ресурсы наряду с ее природным окружением и природными ресурсами (демографическими, пространственно-территориальными), а также внешнеполитическим оружием. Политическая система конкретного общества определяется его классовой природой, социальным строем, формой правления (парламентского, президентского и т.п.), типом государства (монархия, республика), характером политического режима (демократического, тоталитарного, деспотического и др.), социально-политических отношений (стабильных или нет, умеренно или остроконфликтных либо консенсунсных и т.п.), политико-правового статуса государства (конституционного, развитыми или не развитыми правовыми структурами), характером политико-идеологических и культурных отношений в обществе (сравнительно открытых либо закрытых), историческим типом государственности (нейтралистским, с иерархическими бюрократическими структурами и т.п.), исторической и национальной традицией уклада политической жизни (политически активным или пассивным населением, с кровнородственными связями или без них, с развитыми или не развитыми гражданскими отношениями и т.д.). Политическая система, управляющая обществом, не должна доминировать в нем за счет подавления и ослабления других систем (деспотический и тоталитарный тип политической системы) и быть достаточно жизнеспособной, чтобы не входить в длительные кризисные состояния, которые нарушают функционирование других систем общества. Политическая система существует в политическом пространстве общества, которое имеет территориальное измерение (очерченное границами страны) и функциональное, определяемое сферой действия политической системы и ее составных частей на разных уровнях политической организации общества. 
Структура политической системы. Политическая система структурна, т.е. включает части или подсистемы разной сложности, их элементы и отношения между ними. Политическая система складывается из подсистем трех уровней власти и политических отношений: двух институциональных - высшего или верхнего (мегоуровень), среднего или промежуточного (мезоуровень), и неинституционального - нижнего, массового (микроуровень). В свою очередь, они делятся на параллельные, обычно конкурирующие структуры (на тех же уровнях): легальные и теневые. Внутри этих структур политическая система включает деление на субъекты политических отношений (руководителей, правящих) и носителей власти, исполнителей, рядовых членов массовых ассоциаций, их социальной базы. 
 
37. Место и роль государства в политической системе общества
Гос-во – это такая форма организации общественной жизни, которая не может быть создана разрозненными усилиями отдельных лиц. Общество не может существовать на основе преходящих целей. Его объединяет общая, объективная цель, без которой оно не может ни возникнуть, ни развиваться. Такой целью является объединение людей под единой властью, координирующей разнообразные интересы членов общества. Особое место гос-ва в системе общественных образований обусловлено следующими факторами: 1) гос-во – это единственная полновластная организация в масштабе всей страны; 2) гос-во определяет основные направления развития общества в интересах всех и каждого; 3) гос-во является официальным лицом (представителем) внутри страны и на международной арене. 
Политическая система – это организационное выражение всей совокупности гос-венных и общественных организаций, в том числе трудовых коллективов, участвующих в политической жизни страны. Все составные части полит.системы общества находятся в тесном, органическом единстве. Это обусловлено тем, что перед ними стоит единая общая цель – благо человека. В основе взаимоотношений гос-ва, общественных организаций и трудовых коллективов лежат принципы сотрудничества, взаимопомощи и взаимоподдержки, что позволяет в наибольшей мереэффективно и целесообразно решать разнообразные задачи общественного развития, с наибольшей полнотой раскрывать возможности каждого звена полит.системы. Вместе с тем элементы этой системы решают свои конкретные задачи не подменяя друг друга. Гос-во как главная властвующая и организующая сила общества призвано обеспечить нормальную деят-сть всех негос-венных организаций в рамках их уставных задач, содействовать их развитию и совершенствованию. Конкретно это выражается в следующем: 1) Гос-во предоставляет конститущионное право гр-нам на объединение в общественные организации и создает необходимые условия для их успешной деят-сти. Общественные организации пользуются широкими полит.свободами: слова, печати, собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций. Гос-во оказывает им в необходимых случаях материальную помощь, закрепляет собственность общественных организаций, в том числе производственных, как одну из форм собственности, существующих в обществе. 2) Гос-во определяет правовое положение некоторых общественных организаций. Правовая регламентация деят-сти общественных организаций со стороны гос-ва ограничивается лишь утверждением уставов данных организаций. Внутренние же отношения между членами организации регулируются не правом, а нормами общественной организации. 3) Деят-сть общественных организаций находится под охраной гос-ва. Охрану прав и интересов общественных организаций осуществляют суд, прокуратура и другие гос-венные органы. Они же оказывают содействие в реализации некоторых решений общественных организаций. В то же время гос-во осуществляет надзор за соблюдением общественными организациями требований законов и обеспечивает их строгое исполнение. Такое сотрудничество и взаимодействие гос-венных и общественных организаций, в том числе и частных, способствует стабильности общественной жизни, установлению в обществе режима реальной демократии. Функционирование полит.системы общества осуществляется на основе правовых норм. Все организационные структуры полит.системы – гос-венные, общественные организации, трудовые коллективы – действуют в рамках и на основе законов, образующих правовой фундамент гос-венной и общественной жизни.
38. Общественные объединения в политической системе общества
Под общественным объединением понимается добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения (уставных целей). Общественные объединения могут создаваться в одной из следующих организационно - правовых форм: Общественная организация - основанное на членстве общественное объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан. Общественное движение - состоящее из участников и не имеющее членства массовое общественное объединение, преследующее социальные, политические и иные общественно полезные цели, поддерживаемые участниками общественного движения. Общественный фонд - некоммерческий фонд, не имеющее членства общественное объединение, цель которого заключается в формировании имущества на основе добровольных взносов, иных не запрещенных законом поступлений и использовании данного имущества на общественно полезные цели. Общественное учреждение - не имеющее членства общественное объединение, ставящее своей целью оказание конкретного вида услуг, отвечающих интересам участников и соответствующих уставным целям указанного объединения. Орган общественной самодеятельности - не имеющее членства общественное объединение, целью которого является совместное решение различных социальных проблем, возникающих у граждан по месту жительства, работы или учебы, направленное на удовлетворение потребностей неограниченного круга лиц, чьи интересы связаны с достижением уставных целей и реализацией программ органа общественной самодеятельности по месту его создания. Политические партии - общественные объединения, создаваемые в целях участия граждан РФ в политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления. Политические партии должны иметь региональные отделения более чем в половине субъектов РФ (не менее 45 отделений), и не менее 10 тысяч членов. Политические партии в числе основных целей имеют формирование общественного мнения, политическое образование и воспитание граждан, выражение мнений по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до широкой общественности и органов государственной власти, выдвижение кандидатов на выборах в законодательные (представительные) органы государственной власти и представительные органы местного самоуправления, участие в выборах в указанные органы и в их работе (сами по себе они государственную власть не осуществляют и государственно-властными полномочиями не обладают). Политические общественные объединения создаются в форме общественных организаций (для политических партий и иных политических организаций) и общественных движений (для политических движений). Общероссийские политические общественные объединения в соответствии с Федеральным законом "О политических партиях" до июля 2003 года должны быть преобразованы в политические партии, в противном случае они утрачивают статус политических общественных объединений.
39. Характеристика основных подходов к пониманию права
Право – система общеобязательных, формально-определенных, установленных и охраняемых государством правил поведения, направленных на урегулирование общественных отношений.
Признаки:
Волевой характер права — результат осознанной волевой деятельности людей; при всём этом правом является лишь та воля, которая исходит от большинства членов общества и государства в целом);
Официальное происхождение (исходит от государства) 
Охраняется государством
Общеобязательность права 
Является регулятором общественных отношений
Характеризуется:
- формальной определенностью;
- нормативностью
- регулятивностью
- принудительностью
- системностью
- динамизмом
- неперсонифицированностью
При рассмотрении сущности права важно учитывать два аспекта:
Сущность права - качественная характеристика права, которая отражает природу и назначение его в жизни общества.
Можно выделить следующие подходы к изучению сущности права:
1. классовый, в рамках которого право определяется как система гарантированных государством юридических норм, выражающих возведенную в закон государственную волю экономически господствующего класса (здесь право используется в узких целях, как средство для обеспечения главным образом интересов господствующего класса);
2. общесоциальный, в рамках которого право рассматривается как выражение компромисса между классами, группами, различными социальными слоями общества (здесь право используется в более широких целях, как средство закрепления и реального обеспечения прав человека и гражданина, экономической свободы, демократии и т. п.).
Наряду с этими основными можно выделить и религиозный, и национальный, и расовый, и иные подходы к сущности права, в рамках которых соответственно религиозные, национальные и расовые интересы будут доминировать в законах и подзаконных актах, правовых обычаях и нормативных договорах.
Иначе говоря, сущность права многоаспектна. Она не сводится только к классовым и общесоциальным началам. Поэтому в сущности права в зависимости от исторических условий на первый план может выходить любое из вышеперечисленных начал
40. Понятие,признаки и сущность права в системе нормативного регулирования
Право – система общеобязательных, формально-определенных, установленных и охраняемых государством правил поведения, направленных на урегулирование общественных отношений.
Признаки:
Волевой характер права — результат осознанной волевой деятельности людей; при всём этом правом является лишь та воля, которая исходит от большинства членов общества и государства в целом);
Официальное происхождение (исходит от государства) 
Охраняется государством
Общеобязательность права 
Является регулятором общественных отношений
Характеризуется:
- формальной определенностью;
- нормативностью
- регулятивностью
- принудительностью
- системностью
- динамизмом
- неперсонифицированностью
При рассмотрении сущности права важно учитывать два аспекта:
Сущность права - качественная характеристика права, которая отражает природу и назначение его в жизни общества.
Можно выделить следующие подходы к изучению сущности права:
1. классовый, в рамках которого право определяется как система гарантированных государством юридических норм, выражающих возведенную в закон государственную волю экономически господствующего класса (здесь право используется в узких целях, как средство для обеспечения главным образом интересов господствующего класса);
2. общесоциальный, в рамках которого право рассматривается как выражение компромисса между классами, группами, различными социальными слоями общества (здесь право используется в более широких целях, как средство закрепления и реального обеспечения прав человека и гражданина, экономической свободы, демократии и т. п.).
Наряду с этими основными можно выделить и религиозный, и национальный, и расовый, и иные подходы к сущности права, в рамках которых соответственно религиозные, национальные и расовые интересы будут доминировать в законах и подзаконных актах, правовых обычаях и нормативных договорах.
Иначе говоря, сущность права многоаспектна. Она не сводится только к классовым и общесоциальным началам. Поэтому в сущности права в зависимости от исторических условий на первый план может выходить любое из вышеперечисленных начал.
41. Понятие и виды принципов права, их характеристика
Принципы права - основные идеи, руководящие положения, определяющие содержание и направления правового регулирования. С одной стороны, они выражают закономерности права, а с другой — представляют собой в наибольшей мереобщие нормы, которые действуют во всей сфере правового регулирования и распространяются на всех субъектов. Эти нормы либо прямо сформулированы в законе, либо выводятся из общего смысла законов.
Принципы права определяют пути совершенствования правовых норм, выступая в качестве руководящих идей для законодателя. Они являются связующим звеном между основными закономерностями развития и функционирования общества и правовой системой. Благодаря принципам, правовая система адаптируется к важнейшим интересам и потребностям человека и общества, становится совместимой с ними.
Правовые принципы подразделяются на свойственные праву в целом (общеправовые), его отдельным отраслям (отраслевые) или группе смежных отраслей (межотраслевые). Например, к отраслевым относится принцип индивидуализации наказания в уголовном праве, /к межотраслевым — принцип состязательности в гражданском процессуальном и уголовно-процессуальном праве.
Обратившись к богатейшей истории права, к глубинам законодательства, наконец, к идеям правоведов и философов, можно выделить в первом приближении три группы межотраслевых принципов права. Каждая из групп характеризует определенную сторону права, но не по структуре (идеи, нормы, отношения), а но содержанию богатой правовой материи.
Первая группа принципов характеризует общее отношение к праву и закону. Сюда можно отнести (в качестве принципов) следующие положения:
– каждый гражданин в отдельности и общество в целом, подчиняясь законам, должны иметь возможность принудить к исполнению закона и самого властвующего;
– закон – это то, что народ приказывает и устанавливает;
– законы должны соблюдаться;
– свобода заключается в соблюдении законов, а не в их игнорировании;
– кто пользуется правом, тот не нарушает ничьих интересов;
– закон не имеет обратной силы.
Вторая группа принципов характеризует отношение к человеку как высшей ценности. Сюда можно отнести в качестве принципов следующие положения:
– человек не должен быть средством достижения цели, напротив, именно он есть цель;
– все люди рождаются свободными и равными в правах;
– человек имеет право на личную неприкосновенность;
– никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут уголовному наказанию иначе, как по приговору суда и в соответствии с законом; до вынесения приговора обвиняемый считается невиновным (презумпция невиновности);
– осуществление гражданином своих прав не должно нарушать прав других граждан.
Третья группа принципов связана с установлением истины при разрешении споров, с исследованием доказательств. Сюда могут быть отнесены такие положения:
– никто не может быть судьей в собственном деле;
– никто не может ссылаться в свое оправдание на незнание закона;
– да будет выслушана и вторая сторона;
– всякое сомнение – в пользу обвиняемого;
– ответственность наступает только за вину;
– обман уничтожает юридические последствия;
– отрицательные положения не доказываются.
Конечно, приведенный перечень не носит исчерпывающего характера, он может быть расширен и дополнен. Но он отражает общий подход к проблеме, стремление сконцентрировать в принципах права их юридическое содержание и освободить их от идеологических конструкций.
Проследим действие принципов права на нескольких примерах из третьей группы.
Принцип «да будет выслушана и вторая сторона» (audiatur et altera pars) известен с древних времен. Он составляет основу рассмотрения споров, деятельности суда. Тем не менее напрямую этот принцип не закреплен в конкретной норме. Он как бы растворен в многочисленных нормах уголовного, гражданского и арбитражного процессов, проводится через механизм состязательности сторон Можно назвать десятки статей процессуальных кодексов, посвященных механизму состязательности сторон. Сам принцип о выслушивании второй стороны как бы выводится из норм, хотя хронологически он предшествует нормам, принимаемым на его базе.
Принцип ответственности только за вину – один из фундаментальных. Он имеет межотраслевое значение, т.е. проводится во всех отраслях права. И в Уголовном кодексе, и в Кодексе об административных правонарушениях принцип ответственности за вину закреплен в прямых нормах. В гражданском законодательстве в качестве исходного принципа ответственность за вину также применяется. Но гражданское законодательство предусматривает и исключения из этого принципа, например, владелец источника повышенной опасности отвечает и за невиновное (случайное) причинение вреда. Оценка таких исключений различна. Можно считать их изъятиями, лишний раз подтверждающими общее правило об ответственности за вину. Таково мнение одних специалистов. Другие же считают, что эти случаи вообще имеют иную правовую природу и не могут быть отнесены к ответственности, поскольку не основаны на вине.
Один из принципов – обман уничтожает юридические последствия. В столь общей формуле этот принцип в нормах не воспроизводится. Но положение о том, что доказательства, полученные с нарушением закона, признаются не имеющими юридической силы, присутствует во многих законах (прямое следствие ничтожности обманных действий).
Приведенный подход к принципам права требует некоторых пояснений. Принципы права в изложенном понимании не являются достоянием права одной какой-либо страны или даже права какого-то конкретного исторического периода. Они коренятся во всей истории права. Нетрудно заметить, что формулировки некоторых принципов восходят еще к римскому праву. На протяжении всей истории права эти принципы составляли его сущность и применялись в разных исторических условиях. И все же здесь можно проследить определенную закономерность. Приведенные принципы опираются не на любой порядок в обществе, а именно на правовой порядок с его демократической и гуманистической направленностью. Тоталитарные режимы (а история это убедительно доказывает) либо вообще отрицали право, отбрасывали его и опирались на открытую тиранию (давняя история), либо признавали право и его принципы на словах, но фактически его игнорировали (тоталитарные режимы XX в.). В принципах права заключены его демократическая и гуманистическая традиции, его историческая преемственность.
Правовая материя каждой страны в каждый исторический период – если речь идет о демократическом обществе и подлинном праве – включает как бы два слоя. Один из них составляет общее глубинное основание, он восходит к истории и воплощает преемственность права, его общечеловеческую сущность. Другой – составляет современное конкретное содержание, его особенности связаны со спецификой каждой страны. Сочетания этих двух слоев дают индивидуальные неповторимые картины права различных стран, но все они в демократических обществах опираются на общую основу правовых принципов.
Правовые принципы пронизывают, повторяем, всю правовую материю, в первую очередь правовые идеи. Принципы – это прежде всего идеи, хотя и не только идеи. Элемент обобщения, приподнятости над конкретикой, свойственный идее, очень четко виден и в принципах права. Затем принципы претворяются в нормы, воплощаются в них. Закон можно считать правовым настолько, насколько он олицетворяет демократические правовые принципы. И наконец, принципы пронизывают процесс реализации права. И при применении законов, и при восполнении пробелов в правовом регулировании, и в судебной практике они служат векторами правоприменительной деятельности. Принципы права концентрируют результат развития права, в них воплощается неразрывная связь прошлого, настоящего и будущего.
42. Понятие, признаки и виды функций права
Право выступает всеобщим регулятором человеческого поведения, упорядочивает общественные отношения, придавая им устойчивость и организованность.
Выделяют регулятивную и охранительную функции права. Главная цель права - обеспечение порядка и стабильности общественных отношений. Поэтому право всегда противостоит произволу, социальному хаосу, беспорядку. Правовые нормы закрепляют сложившиеся модели общественных отношений, защищают господствующие в обществе социальные ценности, предлагают юридические средства разрешения конфликтов, споров, противоречий.
Право формирует модель правомерно-дозволенного, предписанного и запрещенного поведения. Нормы права представляют собой официальные критерии правомерного и неправомерного поведения. Сравнивая свое фактическое поведение с правовой нормой, индивид может сделать вывод о законности своих действий. Право делает жизнь индивида понятной, а потому устойчивой и надежной. Право составляют нормы поведения, устанавливающие права, обязанности и запреты для всех и каждого.
Ограничивая неправомерные притязания каждого человека, нормы права дают возможность установить общественный порядок, защитить слабого от притязаний сильного и приучить людей к обдуманному и выдержанному поведению. Повинуясь этим правилам, люди не должны допускать ущемления чужих интересов, согласовывать свое поведение с основными задачами человеческого общежития. 
43. Понятие и виды источников форм права, их характеристика
Источник (форма) права - способ, с помощью которого закрепляются (находят внешнее выражение) нормы права. Некоторые учёные отождествляют источник и форму выражения права, другие проводят между ними разницу, определяя источник как явление, порождающее нормы права, а форму выражения — как некий «контейнер норм», не совпадающий по своей сути с источником.
Самым первым источником права следует считать правовой обычай.
Термин «источник права» также употребляется некоторыми учёными в значении «правовой памятник», а также для обозначения моральных истоков права.
Различают источник права в материальном и формальном (юридическом) смысле. Источник права в материальном смысле - это сами общественные отношения, то есть материальные условия жизни общества, система экономических отношений, существующие в обществе формы собственности и т.п. Источник права в формальном (юридическом) смысле - это способ закрепления и существования норм права. В теории выделяются следующие источники права в формальном смысле:
нормативный правовой акт; 
нормативный договор; 
правовой прецедент (судебный или административный прецедент); 
правовой обычай; 
религиозные догмы; 
правовая доктрина; 
принцип права; 
правосознание. 
Состав и система источников права, существующих в той или иной стране определяется историческими особенностями и принадлежностью правовой системы этой страны к той или иной правовой семье (англосаксонской, романо-германской, социалистической и т.д.). Так, в англосаксонской правовой системе в отличие, например, от романо-германской существенное значение имеют правовые прецеденты (судебные или административные). Нередко при решении судебных споров английскими судами требуется доказательство древних обычаев существующих в этой местности. В религиозных правовых семьях правовое значение могут иметь богословские доктрины.
44. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц 
Нормативные акты имеют временные, пространственные и субъектные пределы своего функционирования.
Действие нормативного акта во времени обусловлено вступлением его в силу и утратой силы. Согласно ст. 6 Федерального закона "О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания", "федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты палат Федерального Собрания вступают в силу одновременно на всей территории РФ по истечении 10 дней после их официального опубликования, если самими законами или актами палат не установлен другой порядок вступления их в силу".
Здесь важно учитывать принцип, согласно которому закон обратной силы не имеет, т.е. он не должен распространяться на те отношения, которые уже существовали до момента вступления его в юридическую силу.
Придание закону обратной силы возможно в двух случаях:
1) если в самом законе об этом сказано;
2) если закон смягчает или вовсе устраняет ответственность.
Нормативные акты утрачивают свою силу (прекращают действие) на следующих основаниях:
по истечении срока действия акта, на который он был принят;
в связи с изданием нового акта, заменившего ранее действующий (косвенная отмена);
на основании прямого указания конкретного органа об отмене данного акта (прямая отмена).
Действие нормативного акта в пространстве определяется территорией, на которую распространяются властные полномочия органа, его издавшего. Под территорией Российской Федерации понимается ее сухопутное и водное пространство внутри государственных границ, воздушное пространство над ними, недра. К ней относится также территория российских дипломатических представительств за рубежом, военные и торговые суда в открытом море, воздушные корабли, находящиеся в полете за пределами страны.
Действие нормативных актов в пространстве зависит от:
уровня государственного органа, принявшего данный акт;
юридической силы акта.
Нормативные акты распространяют свое действие:
на территорию своей страны (как правило, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные акты высших органов государственной власти и управления);
на территорию субъекта Федерации (акты органов государственной власти и управления субъекта РФ, которые не могут отменять или приостанавливать на своей территории действие законов общефедеральных органов);
на территорию, указанную в самом нормативном акте;
на локальную территорию (предприятия, учреждения, организации).
С вышеизложенными проблемами тесно связано действие акта по кругу лиц. На территории России нормативные акты действуют в отношении всех ее граждан, государственных органов, общественных организаций, иностранцев, лиц без гражданства. Вместе с тем существуют специальные нормативные акты, распространяющиеся только на отдельные категории граждан или должностных лиц (военнослужащих, пенсионеров, милиционеров, студентов, преподавателей, госслужащих, врачей, избирателей, депутатов, судей, прокуроров, ветеранов войны, многодетных матерей и т.д.).
Здесь важно иметь в виду и принцип гражданства, согласно которому граждане России, где бы они ни находились, обязаны соблюдать российские законы. Если гражданин России совершил преступление на территории другого государства, он несет уголовную ответственность по законам России, даже если это деяние не является преступлением в той стране, где он его совершил.
Действие нормативных актов РФ ограничено (в основном в вопросах юридической ответственности) в отношении сотрудников дипломатических представительств иностранных государств и членов их семей.
45. Понятие, признаки и структура нормы права
Структура нормы права – это ее внутреннее строение. Логическая структура нормы права выражается следующей формулой: «если – то – иначе» и состоит из трех элементов: гипотеза, диспозиция, санкция.
Гипотеза – это условие или условия, при которых начинает действовать диспозиция. Виды гипотез:
в зависимости от характера обстоятельств, изложенных в гипотезе:
простая – в гипотезе указывается одно обстоятельство, при наличии или отсутствии которого начинает действовать диспозиция
сложная – в гипотезе указывается два или несколько обстоятельств, при наличии или отсутствии которых начинает действовать диспозиция
альтернативная – в гипотезе указывается два или несколько обстоятельств, при наличии или отсутствии хотя бы одного которых начинает действовать диспозиция
по степени определенности:
абстрактные – указывают общие, родовые признаки обстоятельств, при наличии или отсутствии которых начинает действовать диспозиция
казуистичные – описывают отдельные строго определенные частные случаи, которые трудно или невозможно отразить с помощью абстрактной гипотезы
Диспозиция – само правило поведения, изложенное в норме права. По степени определенности диспозиции подразделяются на:
абсолютно-определенные – содержат исчерпывающую формулировку правила поведения
относительно-определенные – устанавливаемое правило поведения уточняется в пределах нормы
бланкетные – отсылают к правилу поведения, которое содержится в другом нормативно-правовом акте
Санкция – мера юридической ответственности, предусмотренная в случае нарушения диспозиции; санкция может быть и мерой поощрения. Виды санкций:
по степени определенности:
абсолютно-определенные – объем неблагоприятных последствий точно определен
относительно-определенные – установлен минимальный и максимальный (или только максимальный) объем неблагоприятных последствий
по характеру последствий:
штрафные (карательные) – связаны с неблагоприятными последствиями личного или имущественного характера
правовосстановительные – направлены на восстановление нарушенного права
по характеру последствий
простые – предусматривают только один вид наказания
альтернативные – предусматривают два или несколько видов наказаний, из которых правоприменитель должен выбрать один
кумулятивные – допускают или обязывают применить к правонарушителю наряду с основным дополнительное наказание
В конкретной норме права могут содержаться не все элементы сразу. Например, в Уголовном Кодексе гипотеза содержится в общей части, а диспозиция и санкция – в особенной.
46. Способы изложения норм права в статьях нормативных правовых актов
Нормы права, как правило, излагаются в НПА, причём норма права зачастую не совпадает со статьёй НПА. Норма права и статья НПА не тождественны, нередко они могут не совпадать. Норма права — это правило поведения, состоящее из гипотезы, диспозиции и санкции, а статья законодательного акта — форма выражения государственной воли, средство воплощения нормы права. Норма права, будучи содержанием, по-разному соотносится со статьей НПА, выступающей в качестве ее формы. Существуют след. основные способы изложения правовых норм в статьях НПА: 1. Прямой способ изложения - в статье НПА излагаются все 3 элемента правовой нормы (гипотеза, диспозиция и санкция). Здесь логическая структура нормы права совпадает со структурой статьи НПА. В действующих НПА такое совпадение бывает не всегда. Главное состоит в том, чтобы лица, применяющие норму права, смогли бы обнаружить в статьях НПА или актов все структурные элементы, так как только при их наличии норма может обеспечить государственно-властное регулирование общественных отношений.  2. Отсылочный способ изложения - в статьях НПА содержатся не все ее структурные элементы, но имеется отсылка к другим родственным статьям этого же НПА, где находятся недостающие сведения. 3) Бланкетный способ изложения - в статье НПА устанавливается лишь ответственность  за нарушение определенных правил. При этом самих правил, которые нарушены, в ней не содержится, и нет прямой отсылки к другой статье этого же закона. 4) Абстрактный способ - фактические данные охватываются родовыми признаками. Например: абз.1 п.1 ст.49 ГК РФ ‘’Юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительных  документах, и нести связанные с этой целью обязанности...’’. Абстрактный способ изложения соответствует более  высокому уровню культуры и развития юридической техники. Он позволяет в кратких формулировках охватить все факты данного рода. 5) Казуистический или казуальный способ - это такой способ формулирования норм в статьях НПА, когда фактические данные указываются при помощи индивидуальных признаков. Казуальный способ еще называют описательным, так как при помощи этого способа в статьях подробно описываются права и обязанности, или меры наказания, или правила поведения по которым должны следовать участники правоотношений. 6) Ссылочный способ - отдельные элементы нормы не формулируются в этой статье НПА в ней делается ссылка к другим нормам, где содержаться нужные предписания. Этот прием применяется для установления связи между частями норм для избежания повторений.
47. Система права и система законодательства. Их соотношение
Система законодательства — это совокупность всех источников права, действующих в государстве, их взаимосвязь. Элементами системы законодательства являются нормативно-правовые акты.
Система законодательства складывается в результате издания правовых норм, закрепления их в официальных актах и систематизации этих актов.
Можно выделить следующие системы законодательства:
горизонтальная (отраслевая) — выделяются отрасли законодательства, соответствующие отраслям права
вертикальная (иерархическая) — отражает иерархию нормативно-правовых актов по их юридической силе (законы и подзаконные акты)
федеративная — основана на федеративной структуре государства и круге полномочий субъектов федерации. Выделяют три уровня нормативно-правовых актов:
федеральные
акты субъектов федерации
акты органов местного самоуправления
комплексная — складывается в зависимости от объекта правового регулирования и системы государственного управления (природоохранительное, транспортное законодательство)
Система права и система законодательства не тождественные понятия. Можно выделить следующие различия между ними:
система права — это объективное явление, которое складывается в соответствии с общественными отношениями, а система законодательства является субъективной, поскольку создается законодателем
элементом системы права является норма права, а элементом системы законодательства — нормативно-правовой акт
система права является содержанием права, а система законодательства — формой
система права первична по отношению к системе законодательства
система права строится в основном на горизонтальных связях, а система законодательства может быть построена на горизонтальных, вертикальных, федеративных и комплексных связях.
48. Систематизация нормативных правовых актов: понятие и виды
Систематизация законодательства — это упорядочивание нормативно-правовых актов, приведение их в единую согласованную систему. Систематизация производится с целью повышения удобства пользования нормативными актами на практике, устранения коллизий и пробелов в праве.
В основном законодательство строится с учетом отраслевого принципа (гражданское, уголовное, конституционное право). При этом, в системе законодательства могут быть и нормативно-правовые акты, содержащие нормы разных отраслей права. В основу построения системы законодательства может быть положена и юридическая сила нормативно-правовых актов. В этом случае нормативные акты будут располагаться в определенной иерархии, где на первом месте находятся нормы, имеющие высшую юридическую силу (нормы конституционного права). 
Наиболее распространены два вида систематизации.
Первый вид - это систематизация исключительно нормативно-правовых актов. 
Второй вид - это систематизация всех источников права, включая помимо нормативных актов прецеденты, правовые обычаи, нормативные договоры.
Шпаргалка по ТГП, билеты.
Выделяют три вида систематизации:
инкорпорация — это такой вид систематизации, при котором нормативно-правовые акты подвергаются только внешней обработке и размещаются в определенном порядке (алфавитном, хронологическом) в единых сборниках. Инкорпорация является низшей формой систематизации. Различают официальную, проводимую непосредственно правотворческими органами, официозную (полуофициальную), выполняемую по поручению правотворческого органа, и неофициальную инкорпорацию, проводимую учебными, научными заведениями, частными лицами без специального поручения и контроля правотворческого органа. Официальная инкорпорация является официальным источником законодательства
Такой вид систематизации известен с незапамятных времен. Всемирно известные правовые источники - Законы Хаммурапи, Свод законов Юстиниана, Варварские Правды и многие другие - представляют собой разновидности инкорпорации.
Особый вид инкорпорации - Свод законов. В царской России существовал Свод законов Российской Империи. Сложный пример инкорпорации представлял Свод законов СССР. В настоящее время Указами Президента РФ от 6 февраля 1995 г. и 14 февраля 1998 г. предусмотрена подготовка к изданию Свода законов Российской Федерации - официального, систематизированного и полного собрания действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации федерального уровня.
консолидация — это такой вид систематизации, при котором несколько родственных нормативно-правовых актов сводятся в один для устранения множественности нормативно-правовых актов. Консолидация является промежуточным видом систематизации между инкорпорацией и кодификацией
Примером консолидации может служить вторая часть Налогового кодекса РФ, которая заменила собой целый ряд федеральных законов, каждый из которых был посвящён правовому регулированию порядка сбора, начисления и уплаты отдельных налогов и сборов.
кодификация — это деятельность, направленная на создание нового сводного нормативно-правового акта — кодекса, устава и пр. с целью обеспечения единого непротиворечивого регулирования определенной сферы общественных отношений. Кодификация является высшей формой систематизации, ее могут проводить только правотворческие органы. Различают всеобщую, предполагающую образование кодифицированных актов по основным отраслям законодательства, отраслевую, представляющую собой объединение нормативного материала по определенной отрасли или подотрасли, и специальную кодификацию, объединяющую нормы правового института или нескольких правовых институтов
Виды кодифицированных актов могут быть различны - это Основы законодательства, Кодекс, Устав, Положение.
49. Система права: понятие, признаки и структурные элементы
Система права — это внутренняя структура права (строение, организация), состоящая из взаимосогласованных норм, субинститутов, институтов, подотраслей и отраслей права. 
Система права: 
* выражает существующую правовую действительность, не есть результат произвольных действий тех, кто создаст нормы права; 
* предопределена социальным строем общества и соответственно интересами и потребностями людей; 
* показывает, из каких частей, элементов состоит право и как они соотносятся между собой. 
Не следует смешивать понятия «система права» и «правовая система». В первом случае речь идет о внутреннем строении права, взятом в качестве отдельного явления, а во втором — о правовой организации всего общества, совокупности всех явлений юридического характера, существующих и функционирующих в государстве. Система права выступает лишь как часть правовой системы и отличается рядом признаков. 
Структурные элементы системы права — это норма права, отрасль права, подотрасль права, институт права, субинститут. 
Норма права — первичный элемент системы права – это общеобязательное формально определенное правило поведения, исходящее от государства и обеспечиваемое силами государственного принуждения.
Отрасль права - совокупность однородных правовых норм, обособившихся внутри системы права и регулирующих определенный род общественных отношений. Род — широкое понятие, которое может включать довольно большое видовое разнообразие отношений. Отграничение норм по отраслям происходит по таким признакам, как предмет и метод правового регулирования. 
Правовой институт — совокупность норм, регулирующих определенный вид (группу) однородных общественных отношений. Примеры: институт Президента РФ в конституционном праве, институт смягчающих и отягчающих обстоятельств в уголовном праве, институт собственности в гражданском праве, институт опеки в семейном праве и др. 
Правовые институты обособляются, как правило, в рамках одной отрасли права (как в случае с вышеприведенными примерами). В некоторых случаях правовой институт выделяется из нескольких отраслей права. Например, институт прав человека составляют нормы конституционного, гражданского, уголовного и других отраслей права. 
Подотрасль — совокупность норм, регулирующих несколько видов (групп) однородных общественных отношений (например, в гражданском праве можно выделить как подотрасль предпринимательское право). 
Субинститут  права — какая-то часть норм правового института (например, в институте необходимой обороны уголовного права можно выделить субинститут средств необходимой обороны).
50. Механизм правового регулирования: понятие, стадии и элементы
Механизм правового регулирования – взаимодействие различных элементов, с помощью кот. в гос-ве устанавливается режим законности.
Стадии (элементы):
Правотворчество (законотворчество, управленческое, судебное)
Правоприменение
Правоохранит. деят-ть
Норму надо издать, внедрить и охранять.
Принципы:
признавать разрешенным всё, что прямо не запрещено законом - государство наделяет граждан, их объединения широкими свободами в экономической, культурной и других сферах;
признавать запрещенным то, что прямо не разрешено законом.
51. Эффективность правового регулирования: понятия, пути повышения, их характеристика
Эффективность права – его результативность действенность.
C=(А-В) / K
С- эффективность права
А – первоначальное состояние общественных отношений (до воздействия на них норм права)
В – конечное состояние общественных отношений
К – коэффициент затрат которые пошли на реализацию норм права 
 
Условия эффективности правовых норм:
1)Соответствие нормы права уровню экономического и культурного развития общества
2)Реальная потребность в правовом регулировании общественных отношений и возможность их урегулирования с помощью права
3)Соответствие норм права идеям справедливости и свободы.
4)Правовая гласность (доступность правовых норм для населения.
5)Высокая степень совершенства законодательства ( сведение к минимуму противоречий, пробелов, обеспеченность надлежащими санкциями правовых 
Оптимизация правового воздействия связана с проблемой преодоления препятствий как фактора снижения эффективности правового воздействия. В качестве некоторых препятствий можно назвать коллизионность правовых средств, отсутствие необходимых правовых форм и процедур, правонарушения, пробелы в праве, дефектность содержания правовых норм и др. Таким образом, оптимизация правового воздействия включает в себя: преодоление препятствий на уровнях правотворчества и правоприменения, создание механизма взаимообеспечения правотворческого и правоприменительного процессов, развитие и совершенствование системы правовых стимулов и ограничений и т.д.
Основными способами совершенствования правового регулирования является совершенствование правотворчества и правоприменения, их оптимальное сочетание, повышение уровня правовой культуры и юр техники, формирование эффективных правовых режимов, способов и средств правового регулирования, образующих основные элементы механизма правового регулирования.
52. Понятие, признаки и виды правотворчества
Правотворчество — это процесс осуществления юридически значимых действий по подготовке, принятию и опубликованию нормативных правовых актов, которые процессуально оформлены, юридически опосредованы, носят официальный характер. 
Правотворчество включает деятельность по: 
• изданию новых нормативно-правовых актов; 
• их совершенствованию, изменению, переработке; 
• отмене действующих нормативно-правовых актов. 
Правотворчество понимается в двух смыслах: 
1) в узком, когда правотворчество является непосредственным процессом создания правовых норм уполномоченными соответствующими органами; 
2) в широком, когда в процесс правотворчества включается все от правотворческого замысла до практической реализации юридической нормы – подготовка, принятие, опубликование и т. д. 
Признаки правотворчества: 
осущ-ся только уполномоченными органами
осущ-ся только в строго определенной последовательности
последствием является издание общеобязательных правил поведения.
В процессе правотворчества есть две основные стадии: 
1) связана с предварительным формированием государственной воли при составлении проекта нормативного акта, носит подготовительный характер и не порождает правовых последствий; 
2) предполагает официальное утверждение государственной воли в нормах права за счет превращения проекта нормативного акта в правовой акт, имеющий общеобязательный характер. 
Внутри названных стадий осуществляются различные процедурные операции разными уполномоченными государственными органами, которые в своей совокупности образуют субъектный состав правотворческого механизма конкретного государства. 
Виды правотворчества. 
Народное правотворчество осуществляется путём референдума. Референдум – это всенародное голосование населения по важнейшим вопросам государственного или местного значения, выступающий одной из форм непосредственной демократии. Решения, принятые на референдуме, носят общеобязательный характер и оформляются нормативно-правовыми актами высших органов государственной власти.
Государственное правотворчество - это правотворчество, при котором правовые нормы формируются уполномоченными государственными органами (Гос.Дума, Правительство), то есть прямо и непосредственно исходят от государства. Это основной вид правотворчества, остальные два носят несущественный, вспомогательный характер.
Правотворчество отдельных должностных лиц (Президент, Министр)
Правотворчество органов местного самоуправления;
Санкционированное и локальное правотворчество - это правотворчество, при котором государственные органы предоставляют негосударственным организациям (напр., предприятия, профсоюзы и т.п.) право нормативного регулирования какого-либо вопроса, либо одобряют различного рода социальные нормы - корпоративные, моральные, религиозные, традиционные, придавая им общеобязательный характер и юридическую силу. 
В зависимости от значимости правотворчество делится на:
законотворчество (правотворчество высших представительных органов, в процессе которого создаются нормативные акты высшей юридической силы);
подзаконное правотворчество (напр., президент, правительство, министерства нормотворческая деятельность органов исполнительной власти);
судебное нормотворчество 
53. Законотворчество: понятие и стадии
Законодательный процесс — процесс принятия и вступления в силу законов, начиная от внесения законопроекта и завершая опубликованием принятого закона, — в России проходит следующие стадии: 
1) законодательная инициатива. Право законодательной инициативы (внесения законопроекта в Государственную Думу) принадлежит Президенту РФ, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству РФ, законодательным органам субъектов Федерации, а также Конституционному, Верховному и Высшему Арбитражному Судам по вопросам их ведения; 
2) рассмотрение законопроектов в Государственной Думе. Проект, как правило, рассматривается трижды. В первом чтении обычно анализируются общие положения, во втором тщательно рассматриваются детали и вносятся поправки, в третьем чтении поправки уже не вносятся: законопроект просто одобряется или не одобряется в целом; 
3) принятие законов Государственной Думой. Федеральные законы принимаются Государственной Думой простым большинством голосов, федеральные конституционные законы (о референдуме, чрезвычайном или военном положении, принятии в состав России нового субъекта и т.д.) принимаются, 
4) если они одобрены двумя третями голосов. Принятые законы в пятидневный срок передаются на рассмотрение Совета Федерации; 
5) одобрение законов в Совете Федерации. Федеральные законы считаются одобренными, если за них проголосовали больше половины членов Совета Федерации. Федеральные конституционные законы одобряются, если за них проголосовали больше 3/4 членов. Законы должны быть одобрены или отклонены в двухнедельный срок; 
6) подписание законов Президентом РФ. Принятый и одобренный закон передается на подпись Президенту РФ. который должен подписать или отклонить закон (наложить вето) в двухнедельный срок. Отклоненный закон возвращается в Государственную Думу на повторное рассмотрение и внесение поправок. Вето Президента РФ может быть преодолено, если за закон в ранее принятой редакции проголосует более 2/з депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. В этом случае Президент РФ будет обязан подписать закон в недельный срок; 
7) опубликование и вступление в силу. Подписанный Президентом РФ закон должен быть обнародован в недельный срок. Закон вступает в силу через 10 дней (если специально не указаны иные сроки) после официального опубликования полного текста закона в специальных изданиях (обычно в «Российской газете» и «Собрании законодательства Российской Федерации»). 
54. Юридическая техника: понятия, правила, приемы,
 Юридическая техника — совокупность методов, средств и приемов, используемых в соответствии с принятыми правилами при выработке и систематизации нпа для обеспечения их совершенства. Важнейшая ее разновидность — законодательная (правотворческая), в частности кодификационная, техника
Виды юридической техники:
1Правотворческая;
2Правореализационная;
Средства  выражения воли законодателя: 
1Нормативное построение (гипотеза, диспозиция, санкция)
2Системное построение (отрасль=>подотрасль)
3Юридические конструкции , например, термины, определения (даваемые обычно вначале НПА);
4Средства словесно-документального изложения нпа (реквизиты, структурное построение акта, стиль нпа-система приёмов в наибольшей мерецелесообразного использования языковых средств нпа)
Элементы юридической техники — это её методы, правила, приёмы и средства.
Методы юр техники — в наибольшей мереобщие требования, предъявляемые юридической наукой и практикой к процессу создания законов и иных нпа. К их числу относятся, 1), методы-принципы, определяющие содержание правотворческой деятельности как таковой (объективность, гуманизм, научная обоснованность и т. д.), 2), общенаучные методы познания (анализ и синтез, индукция и дедукция, абстрагирование, аналогия, моделирование и др.), 3) частнонаучные методы, к которым относятся как методы юр науки, так и методы тех наук, которые изучают предмет регулирования создаваемого нпа.
Правила юр техники — конкретные требования, предъявляемые к процессу выработки правового акта, основанные на методах юр техники. Правила юр техники подразделяются на 3 группы:
языковые (правила ясности, точности, нейтральности, экономичности юр текстов, однозначности использ в тексте терминов, совершенства синтаксических конструкций, устойчивости способов выражения норм и др.); 
логические (правила тождества интерпретации тождественных объектов, структурирования текста правового акта, пересекаемости правовых нормативов и т. д.); 
гносеологические (правила отражения социального явления адекватными лингвистическими средствами, точности определения предмета регулирования правового акта, познание контекста разрабатываемого акта). 
Приёмы юр техники представляют собой операции разработчиков в отношении текста создаваемого правового акта, направленные на использование средств юр техники в соответствии с её правилами.
Средства юр техники — это арсенал логико-языковых, формально-атрибутивных (реквизиты) и специально-юридических (конструкции, презумпции, фикции, отсылки, примечания и т. д.) средств, технико-юридический инструментарий, используемый для конструирования нормативного акта.
Значение юр техники
Соблюдение правил юр техники при подготовке законопроектов,— залог их качества, целостности структурированности логичности и понятности законов. 
55. Понятие, признаки, структура и содержание правоотношений
Правоотношение — это одна из самых существенных частей реального общественного отношения, в котором стороны связаны между собой взаимными юр-ими правами и обязанностями, охраняемыми гос-вом. 1. Правовые отношения — основная часть общественных отношений. Люди в процессе жизни вступают в различные связи, в определенные отношения. Взаимодействия сторон выражаются в поступках, действиях его участников. В результате взаимодействия участники отношений достигают намеченных целей. Общественные отношения устанавливаются самими людьми, а правовые отношения есть отношения между ними по поводу вещи. Не может быть правовых отношений между человеком и вещью, человеком и животным. Правовые отношения возникают между людьми только по поводу этих объектов. Составными элементами общественных отношений являются моральные, коммерческие, религиозные, экономические, правовые и другие отношения. Но стержневой частью этих отношений являются именно правовые отношения. 2. Правовые отношения носят волевой характер. Осознанное поведение людей — главное, что характеризует правоотношения. Осуществление права всегда предполагает сознательную волю участников правоотношений. Нормы права регулируют только такие человеческие отношения, которые контролируются сознанием и волей людей. Свобода воли — внутренняя характеристика, природное свойство которой органически присуще человеческой личности, отличающей ее от других живых существ. Именно свобода воли является исходным началом для последующего формирования в демократическом обществе всей системы права как «царства реализованной свободы» (Гегель). Свободы — это те же права. «Свобода есть право делать все, что разрешено законом» (Ш. Монтескье). 3. Важным содержанием правовых отношений являются нормы права. Имеет место неразрывная связь между нормами права и правоотношениями, которые являются юридической базой их возникновения. Нормы права - это импульс правовых отношений, предпосылка их зарождения. Норма права, с одной стороны, возлагает обязанности на людей, а, с другой, — предоставляет им права. Они вступают в действие, когда наступают те факты, которые предусмотрены в гипотезе правовой нормы. 4. Правовые отношения как разновидность общественных отношений характеризуются наличием у сторон субъективных прав и юридических обязанностей. Правовые отношения «связывают субъекты, партнеров, участвующих в общественном отношении. «Нет прав без обязанностей и нет обязанностей без прав» — таков основной постулат права. 5. Правовые отношения гарантируются гос-вом и охраняются в необходимых случаях его принудительной силой. Гос-тво создает необходимые условия - экономические, социальные, политические, юридические и т.д. для полной реализации правовыхнорм. Таким образом, осуществление субъективного права и исполнение юридической обязанности обеспечиваются возможностями гос-ного принуждения.
56. Понятие и виды субъектов правоотношений. Правосубъектность участников правоотношений
Воздействие норм права на общественные отношения выражается в наделении одних субъектов правами, получившими название субъективных, а других субъектов обязанностями, именуемыми юридическими. Взаимосвязь между субъективными правами и юридическими обязанностями субъектов правоотношения образует его содержание.
Исходя из вышесказанного, правовое отношение — это общественное отношение, урегулированное нормой (или нормами) права, участники которого наделены субъективными правами и юридическими обязанностями, реализация которых обеспечена государственной поддержкой.
Будучи особым видом общественных отношений, правоотношение характеризуется определенным набором особых признаков. Оно имеет волевой и сознательный характер. Стороны правоотношения обладают правосубъектностью, т. е. право- и дееспособны, а сами правоотношения построены на взаимосвязи его участников посредством их взаимных прав и обязанностей.
Как сложное правовое явление правоотношение структурно включает в себя: субъекты (участников) правоотношения; объекты правоотношения; содержание правоотношения (субъективные права и юридические обязанности).
Понятие субъекта правового отношения тесно связано с понятием субъекта права. Субъекты права — это потенциальные участники правоотношений, это лица, которые лишь могут быть носителями юридических прав и обязанностей. Субъект правоотношения — это субъект права, который реализовал свою правосубъектность и стал участником конкретного правового отношения.
Таким образом, субъекты правоотношений — это участники правовых отношений, которые имеют определенные субъективные права и несут те или иные юридические обязанности.
Огромное многообразие субъектов правоотношений можно объединить в две основные группы: индивидуальные и коллективные.
Все индивидуальные субъекты - граждане определенного государства, иностранные граждане и лица без гражданства (апатриды), объединяются понятием «физическое лицо».
Коллективные субъекты правоотношений представлены организациями. Организации как субъекты правоотношений могут быть как государственными, так и негосударственными. Особой организацией выступает само государство.
Государственные организации подразделяются натри группы:
органы государства, которые являются субъектами разнообразных публично-правовых отношений; их правовые возможности определяются компетенций, т. е. совокупностью прав и обязанностей, предусмотренных законодательством;
учреждения, выполняющие разнообразные социальные функции, не связанные с властными полномочиями (библиотеки, больницы, школы, музеи и др.);
предприятия, занимающиеся хозяйственной деятельностью.
Государственные организации выступают в гражданско-правовых отношениях в качестве юридических лиц. В соответствии с ГК РФ юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Негосударственные организации могут иметь статус юридического лица, но могут его и не иметь. Они выступают субъектами как частноправовых, так и публично-правовых отношений.
Для того чтобы быть субъектом правоотношения, индивид или коллектив должны обладать правосубъектностью.
Правосубъектность - это способность быть субъектом права. Правосубъектность включает в себя следующие компоненты: правоспособность, дееспособность, деликтоспособность.
Под правоспособностью понимается признаваемая государством общая возможность субъекта иметь предусмотренные законом права и обязанности. Речь здесь идет о самой возможности обладать правами, а не о фактическом обладании ими.
Все физические лица имеют равную правоспособность в области правовых отношений. Она возникает с момента рождения человека и прекращается с его смертью.
57. Объекты правоотношений: понятие, виды, их характеристика
Объектом правового отношения выступает то, на что направлены субъективные права и юридические обязанности его участников, иными словами, то, ради чего возникает само правоотношение. Общим объектом (предметом) правового регулирования являются общественные отношения. В юридической литературе существуют разные трактовки объекта правоотношения. При этом в ходе длительной дискуссии сложились в основном две концепции – Объекта правоотношений монистическая и плюралистическая. Согласно монистической (моно - один) объектом правового отношения могут выступать только действия субъектов, поскольку именно действия, поступки людей подвергаются регулированию юридическими нормами и лишь человеческое поведение способно реагировать на правовое воздействие. Отсюда у всех правоотношений единый, общий объект(действие субъектов). Согласно плюралистической позиции, объекты правоотношений столь же разнообразны, сколь многообразны регулируемые правом общественные отношения, т.е. сама жизнь. В зависимости от характера и видов правоотношений (с входящими в них субъективными правами и юридическими обязанностями) их объектами выступают:1. Материальные блага (вещи, предметы, ценности). Характерны главным образом для гражданских, имущественных правоотношений (купля-продажа, дарение, залог, обмен, хранение, завещание и т.п.). 2.Нематериальные личные блага (жизнь, честь, здоровье, достоинство, свобода, безопасность, право на имя, неприкосновенность человека). Типичны для уголовных и процессуальных правоотношений. 3. Поведение, действия субъектов, разного рода услуги и их результаты. Это главным образом правоотношения, складывающиеся на основе норм административного права в сфере управления, бытового обслуживания, хозяйственной, культурной и иной деятельности. 4. Продукты духовного творчества (произведения литературы, искусства, живописи, музыки, скульптуры, а также научные открытия, изобретения, рационализаторские предложения – все то, что является результатом интеллектуального труда). 5. Ценные бумаги, официальные документы (облигации, акции, векселя, лотерейные билеты, деньги, приватизационные чеки, паспорта, дипломы, аттестаты и т.п.). Они могут стать объектом правоотношений, возникающих при их утрате, восстановлении, оформлении дубликатов. В настоящее время в стране сложился рынок ценных бумаг, акции продаются и покупаются, т.е. являются объектами сделок.
 
58. Юридические факты:понятие,признаки,классификация
Юридические факты – конкретные жизненные обстоятельства, с наступлением или отсутствием которых нормы права связывают возникновение, изменение или прекращение правовых отношений.
Классификация:
1) по связи с волей участников правоотношения:
1) Событие – ЮФ, наступление кот. не связано с волей субъекта. М.б. абсолютные (стихийные бедствия) и относительные (следствие нецеленаправленной человеческой деят-ти – техногенные катастрофы);
2) Действие – ЮФ, наступление кот. прямо связано с волей и сознанием субъекта.
 1. правомерные:
- акты (заключение брака, совершение сделки)
- поступки (рождение ребенка, создание произведения, произвольные действия)
2. неправомерные (преступление и проступки).
2) по правовым последствиям ( правоустанавливающие – обстоятельства влекущие возникновение, правоизменяющие – обстоятельства влекущие изменение, правопрекращающие – обстоятельства влекущие прекращение);
3) по структуре (простые – наличие одного жизненного обстоятельства, юридические – юридические факты необходимые для возникновения, изменения или прекращения правоотношения);
4) по форме проявления ( положительные – норма права связывает возникновение, изменения или прекращение правоотношения, отрицательные – для возникновения, изменения, прекращения правоотношений необходимо их отсутствие).
Признаки:
- по своему содержанию это реальные жизненные обстоятельства:
- эти обстоятельства предусмотрены нормой права;
- свое формальное закрепление юридические факты получают в гипотезе правовой нормы;
- юридические факты влекут за собой наступление определенных юридически значимых последствий. 
59. Понятие и формы реализации норм права,их характеристика
Право имеет смысл и ценность для личности, общества, если оно реализуется. Если же право не претворяется в жизнь, оно неизбежно омертвляется. Главное назначение норм права состоит в том, что они помогают определить содержание права субъекта и тем самым способствуют его реализации.
Реализация права — это осуществление юридически закрепленных и гарантированных государством возмож¬ностей, проведение их в жизнь в деятельности людей и их организаций.
Непосредственная реализация, т. е. осуществление пра¬ва в фактическом поведении, происходит в трех формах.
Форма первая — соблюдение запретов. Здесь реализу¬ются запрещающие и охранительные нормы. Для соблюде¬ния запретов необходимо воздержание от запрещенных дей¬ствий, т. е. пассивное поведение. Так, ч. 3 ст. 8 Федерального конституционного закона от 28 апреля 1995 г. "Об арбитражных судах в Российской Федерации" установлено: "Ни одно лицо не может быть представлено к назначению на долж¬ность судьи без согласия соответствующей квалификацион¬ной коллегии судей". Для соблюдения зафиксированного в этой норме запрета требуется пассивное поведение: воз¬держание от представления к "назначению на должность су¬дьи, если нет согласия соответствующей квалификационной коллегии судей.
Форма вторая — исполнение обязанностей. Это реали¬зация обязывающих норм, предусматривающих позитивные обязанности, для чего требуется активное поведение: упла¬тить налог, поставить товар покупателю, выполнить работу по трудовому договору и т. п. Например, в соответствии с ч. 2 ст. 385 ГК РФ "кредитор, уступивший требование друго¬му лицу, обязан передать ему документы, удостоверяющие право требования, и сообщить сведения, имеющие значе¬ние для осуществления требования".
Форма третья — использование субъективного права. В такой форме реализуются управомочивающие нормы, в диспозициях которых предусмотрены субъективные права. Так, в ч. 1 ст. 209 ГК РФ записано: "Собственнику принадле¬жат права владения, пользования и распоряжения своим иму¬ществом". Субъективное право предполагает как активное, так и пассивное поведение. Субъект ведет себя пассивно, если отказывается от использования своего права. Субъек¬тивное право может быть осуществлено путем собственных фактических действий управомоченного (собственник вещи использует ее по прямому назначению), посредством совер¬шения юридических действий (передача вещи в залог, даре¬ние, продажа и т. д.), через предъявление требования к обя¬занному лицу (требование к должнику вернуть долг) и в форме притязания, т. е. обращения в компетентный государственный орган за защитой нарушенного права (если дол¬жник отказывается вернуть долг, кредитор обращается в суд с просьбой о взыскании долга в принудительном по-рядке.
Применение права имеет следующие признаки:
1) осуществляется органами или должностными лица¬ми, наделенными функциями государственной власти;
2) имеет индивидуальный характер;
3) направлено на установление конкретных правовых последствий — субъективных прав, обязанностей, ответ¬ственности;
4) реализуется в специально предусмотренных процес¬суальных формах;
5) завершается вынесением индивидуального юридичес¬кого решения.
60. Понятие, признаки, принципы и стадии правоприменения
Правотворчество представляет собой процесс, состоящий из следующих стадий:
выявление потребности принятия нормативно-правового акта;
изучение, анализ общественных отношений, для регламентации которых необходимо принять данный акт;
определение вида нормативно-правового акта и вида органов, правомочных его принять;
принятие решения о подготовке нормативно-правового акта;
разработка концепции будущего акта;
подготовка рабочей группой (разработчиком, органом) проекта нормативно-правового акта;
предварительное рассмотрение проекта акта;
общественное обсуждение проекта;
официальное рассмотрение проекта нормативно-правового акта с учетом процессуальных требований органом, к ведению которого относится его принятие;
принятие правового акта, его оформление и подписание;
опубликование акта и его вступление в законную силу.
При осуществлении правотворчества законодатель (иной субъект правотворчества) должен опираться на следующие принципы:
научности;
законности;
демократизма;
системности.
Научность - использование достижений науки, приемов и методов научного анализа.
Законность - строгий учет иерархии правовых норм и актов, соблюдение процессуальных правил принятия нормативно-правовых актов правомочными на то органами.
Демократизм - учет общественного мнения при разработке и принятии нормативно-правовых актов, отражение в нормах акта мнений и пожеланий тех, кого коснутся нормы принимаемого акта.
Системность - учет в процессе правотворчества внутренней логики права (систем права, отраслей, институтов).
61. Пробелы и коллизии в праве. Аналогия закона и аналогия права
Пробелы в праве – отсутствие правовой нормы, регулирующей те или иные аспекты правоотношения. 
Причины пробелов в праве: 
а) невозможность охватить все жизненные ситуации; 
б) недостатки юридической техники; 
в) динамизм общественных отношений. 
Коллизии в праве – противоречия между правовыми актами, регулирующими одни и те же общественные отношения. В большинстве случаев они являются негативным явлением и требуют искоренения. Исключения составляют объективно неизбежные коллизии в международном частном праве.
Шпоры по ТГП скачать бесплатно можно с нашего сайта.
Способы разрешения или устранения коллизий 1) правотворчество (отменяются устаревшие, неконституционные и незаконные акты, производится систематизация законодательства, в сфере международного частного права возможна международная унификация частного права); 2) толкование закона (в особенности судебное толкование, как по конкретным делам, так и нормативное, как КС РФ, так и арбитражных судов и судов общей юрисдикции) 3) применение коллизионных норм.
Коллизионная норма отсылает к тому или иному нормативно-правовому акту (НПА), а в международном частном праве – к праву того или иного гос-ва. Такие нормы могут быть закреплены в Конституции (напр. указы Президента не должны противоречить ФЗ). Коллизионные нормы международного частного права закреплены в части третьей ГК Существуют коллизионные нормы, кот. нигде не закреплены (напр., при противоречии старого и нового закона применяется более новый закон). Это правило вытекает из общих принципов права, в частности из того, что законодатель вправе изменить ранее изданный им закон.
В российском праве применяются следующие коллизионные нормы:
1) в случае противоречия любого НПА Конституции применяются нормы последней;
2) в случае противоречия любого НПА (кроме Конституции) международному договору применяются правила междунар. договора;
3) дальнейшая иерархия актов по их юрид. силе на фед. уровне следующая: ФКЗ, ФЗ, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, нормативные акты министерств и ведомств;
4) юрид. сила актов субъектов РФ зависит от предметов ведения. Если акт принят по предметам исключ. ведения РФ, он не действует вообще. Если он принят по предметам совместного ведения, он действует, если не противоречит фед. актам. Если он принят по предметам ведения субъекта РФ, преимущество имеет акт субъекта РФ (в Конституции они не перечислены, сюда относятся все вопросы, которые не отнесены к ведению РФ и к совместному ведению);
5) юрид. сила актов местного самоуправления также определяется в зависимости от предметов ведения;
6) при противоречии общего и специального акта, принятых одним органом, применяется специальный акт;
7) коллизии в международном частном праве разрешаются в соответствии с частью третьей ГК. Общий принцип – диспозитивность: стороны в правоотношении с иностранным элементом вправе сами свободно избрать любое право если они этого не сделали, то право договора определяет закон, в наибольшей меретесным образом связанный с правоотношением (в большинстве случаев это закон продавца). Есть и императивные нормы.
В Российской системе права используются два основных способа преодоления пробелов - аналогия закона и аналогия права;
- применение данных институтов зависит от отрасли законодательства и должно быть предусмотрено нормами права.
В интересах защиты прав и осуществления правосудия в современном российском гражданском праве допускается применение аналогии закона (п. 1 ст. 6 ГК) и аналогии права (п. 2 ст. 6 ГК), которые будут являться предметом нашего дальнейшего исследования. В научной литературе выделяется ещё субсидиарная, или дополнительная, аналогия.
62. Понятие,значение и способы толкования норм права
Толкование норм права - это мыслительный процесс, включающий уяснение и разъяснение смысла и содержания норм права.
В толковании выделяются два аспекта - внутренний - уяснение и внешний - разъяснение. 
Сначала необходимо уяснить юридическое содержание нормы права, а затем необходимо объяснить данное понимание нормы права третьим лицам. Уяснение смысла нормы права - это толкование для себя, разъяснение смысла нормы права - это толкование содержания нормы права для других лиц.
Реализация права, включая правоприменительную деятельность, всегда сопровождается толкованием норм права. Имеет место множество причин, обусловливающих необходимость толкования права. Как и любая целенаправленная деятельность, реализация права объективно требует его сознательно-волевого осмысления. Кроме того, законодатель и субъекты, реализующие право, не совпадают в одном лице. 
Абстрактный характер норм права, наличие в законодательстве оценочных категорий, неясностей, противоречий, правовых коллизий обостряет потребность в толковании права.
Главная цель толкования заключается в обеспечении правильного и единообразного понимания и реализации права. Толкование способствует приданию праву признака формальной определенности. 
Рассмотрим способы толкования норм права.
Грамматическое толкование норм права - это анализ юридического текста с использованием правил языкознания - грамматики, орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации и т. п.
При данной разновидности толкования норм права выясняется значение отдельных слов, формулировок, знаков препинания, связи слов в предложениях и т.д.
Правила грамматического толкования:
• словам и формулировкам придается общеупотребительное значение, придание словам и формулировкам иного, специального значения должно быть обоснованно;
• если в законодательстве существует нормативное определение термина, следует использовать термин именно в этом значении;
• значение термина, нормативно установленное для одной отрасли права, нельзя без достаточных на то оснований применять в других отраслях. Это особенно актуально, если речь идет об отраслях публичного и частного права;
• если значение термина нормативно не определено, следует руководствоваться юридической, прежде всего судебной, практикой и правовой доктриной;
• придание разным терминам одного значения, равно как и одинаковым терминам разного значения, не допускается без достаточных на то оснований;
• ни одно слово, формулировка, суждение или знак препинания не могут толковаться как излишние.
Систематическое толкование норм права - это выявление смысла и содержания нормы путем ее сравнительного анализа с другими нормами права.
Логическое толкование норм права - это использование логического анализа, т.е. исследование внутренних связей между словами, формулировками и суждениями.
Историческое толкование норм права - это изучение конкретно-исторических условий создания нормы, причин и целей издания соответствующего нормативно-правового акта. 
Функциональное толкование норм права - это изучение сложившейся практики применения правовых норм. 
Рассмотрим виды толкования норм права.
Официальное - это толкование права компетентными государственными органами, носящее общеобязательный характер. Официальное толкование осуществляется в установленной процессуальной форме, его результат оформляется специальным актом. Акты официального толкования обладают юридической силой, то есть признаком общеобязательности.
Официальное толкование классифицируют по субъекту на аутентичное или авторское и делегированное. Аутентичное толкование осуществляется самим органом, издавшим толкуемую норму. В данном случае субъект правотворчества и субъект толкования права совпадают в одном лице. Делегированное толкование осуществляется специально уполномоченным субъектом. Например, Конституционный Суд уполномочен законом официально толковать нормы Конституции России.
По содержанию официальное толкование подразделяется на нормативное и правоприменительное - казуальное. 
Нормативное толкование распространяется на все юридические ситуации определенного рода.
Правоприменительное или казуальное толкование распространяется на конкретную юридическую ситуацию - казус. 
Процесс нормативного толкования идентичен правотворчеству. Акты нормативного толкования содержат конкретизирующие нормы, то есть имеют нормативный характер. 
Неофициальное толкование - это толкование права частными субъектами. Неофициальное толкование осуществляется в произвольной форме - устной или письменной и не обладает признаком официальной обязательности для третьих лиц. В неофициальном толковании выделяют три разновидности:
• доктринальное; 
• профессионально-юридическое; 
• обыденное.
По объему выделяют: 
• буквальное толкование; 
• расширительное толкование; 
• ограничительное толкование. 
При буквальном толковании результаты толкования полностью совпадают с текстом толкуемой нормы. 
При расширительном толковании результаты толкования шире текстового содержания нормы.
При ограничительном толковании толкование сужает текстовое содержание нормы.
63. Виды толкования норм права по субъектам и объему, их характеристика
Субъектами толкования права в принципе могут быть все - граждане, государственные органы, общественные объединения, должностные лица, научные учреждения, ученые.
Существуют разные виды, способы, приемы, объемы толкования. Наука их подробно классифицирует по разным основаниям. В данном случае речь идет о видах толкования по субъектам, которое подразделяется прежде всего на официальное и неофициальное.
Официальное толкование дается уполномоченными на то компетентными органами и должностными лицами. Оно, как правило, документально оформляется в специальных актах (актах толкования) и является юридически обязательным для всех, кого это касается; вызывает определенные последствия. Такое толкование ориентирует субъектов правореализации на однозначное понимание толкуемой нормы и правильное ее применение. Разумеется, оно принимается во внимание и рядовыми гражданами.
В свою очередь среди официального толкования выделяется ряд подвидов: нормативное (общее) и казуальное (индивидуальное); аутентичное (авторское); легальное (разрешенное, делегированное); судебное. Поясним кратко каждый из этих видов.
Нормативное толкование распространяется на более или менее широкий круг субъектов и носит характер общих установок. Термин "нормативное" здесь условен. На самом деле нормативное толкование никаких новых норм не создает, а разъясняет лишь действующие. Это, как правило, судебное толкование в форме постановлений Пленума Верховного Суда, рекомендующего всем нижестоящим судам придерживаться определенных требований и ориентиров при применении того или иного закона, рассмотрении той или иной категории дел. В отличие от нормативного, казуальное толкование (от слова "казус", конкретный случай) касается определенного факта, дела, проступка. Оно не имеет общеобязательного значения, его цель - правильное разрешение именно данного, чаще всего сложного, уникального случая.
Аутентичное (авторское) толкование - это толкование, исходящее от органа или должностного лица, издавших толкуемый нормативный правовой акт, т.е. это толкование органами государства своих собственных актов. Слово "аутентичный" в переводе с греческого означает подлинный, действительный, основанный на первоисточнике.
Легальным называется такое толкование, которое официально разрешено, делегировано какому-либо органу со стороны вышестоящей инстанции. Чаще всего это ведомственное толкование.
Судебное толкование, как это видно из сочетания слов, осуществляется судебными органами, и прежде всего Верховным Судом РФ, его Пленумом. Оно может быть как нормативным, так и казуальным. Среди судебного толкования особое значение имеет толкование права Конституционным Судом РФ, которому предоставлена исключительная прерогатива толковать Конституцию РФ и другие основополагающие акты. При этом Конституционный Суд в ходе толкования создает в отдельных случаях обязательные для всех заинтересованных лиц судебные прецеденты, выступающие уже источником права.
Неофициальное толкование исходит от субъектов, деятельность которых не является официальной, государственной, а стало быть, оно не имеет юридической силы и никаких правовых последствий не влечет. Такое толкование может быть как устным, так и письменным. Важной его особенностью является то, что оно не связано с властью, принуждением, наказанием. Какие-либо санкции здесь исключены. Неофициальное толкование делится на доктринальное (научное), профессиональное и обыденное.
Доктринальное толкование дается учеными, представителями науки. Ценность его - в аргументированности, доказательности, обоснованности. Типичным примером такого толкования являются периодически издаваемые научные комментарии к действующим российским Кодексам - уголовному, гражданскому, трудовому и др. В этих комментариях, а также в различных статьях, докладах, монографиях специалисты разъясняют, толкуют соответствующие положения, нормы, статьи - как их надо понимать и использовать. И хотя мнения ученых не обязательны для официальных лиц и органов (судей, прокуроров, следователей, адвокатов), тем не менее их взгляды и рекомендации могут оказать и действительно оказывают существенную помощь правоприменительной практике, влияют на нее. Чем выше авторитет ученого, тем весомее его мнение.
Обыденное толкование - это первичный, житейский уровень понимания права, его интерпретация рядовыми гражданами. Такое толкование отражает правосознание основной массы населения. Его характерной чертой является то, что оно может быть неверным, чисто эмоциональным. Тем не менее подобное правоощущение имеет важное значение при совершении гражданами юридически значимых действий, осуществлении ими своих прав и обязанностей, соблюдении законов, правопорядка, юридических норм. 
 
64. Понятие и виды правомерного поведения, их характеристика
Правомерное поведение – это поведение субъектов, не противоречащее нормам права.
Виды правомерного поведения:
1) по степени социальной значимости:
необходимое поведение (защита родины);
желательное поведение (использование субъективных прав на получение образования;
допустимое поведение (неявка на избирательный участок.
2) в зависимости от субъективного состава:
индивидуальное;
коллективное.
3) по форме реализации:
исполнение;
соблюдение;
использование.
4) с объективной стороны:
действие;
бездействие.
5) с субъективной стороны:
социально-активное - в наибольшей мережелаемый вариант поведения, субъект сознательно выбирает эту модель поведения;
законопослушное; 
маргинальное - субъект боится ответ-ти, только поэтому не нарушает;
привычное - конформистское поведение.
65. Понятие и признаки правонарушений
Правонарушение – социально-вредное, виновное, противоправное деяние ФЛ, ЮЛ, за кот. предусмотрена юрид.ответ-ть.
Признаки:
1) Общественная вредность
2) Противоправность
3) Наказуемость
4) Виновность
5) Поведенческий акт
Виды:
1) Преступление
2) Административные проступки
По количеству: единоличные и в соучастии
1) Административные – посягающее на государственный или общественный порядок, государственную или общественную собственность, права и свободы граждан.
2) Дисциплинарные – нарушение трудовой, служебной, учебной, воинской дисциплины.
3) Гражданские – причинение неправомерными действиями вреда личности или имуществу гражданина, а также причинение вреда организации, заключение противозаконной сделки.
66. Состав и виды правонарушения,их характеристика
Правонарушение – это нарушение норм права, а именно акт, который является противным праву, его предписаниям, законам. Считается, что совершить правонарушение – это значит нарушить право. Правонарушитель, преступая запрет или не исполняя обязанности, которые устанавливают нормы права, своим поведением противопоставляет личные интересы интересам всего общества. Деформация поведения, которая вызвана социальными и психологическими причинами, может привести в отдельных случаях к противозаконному поступку, а именно к правонарушению.
Каждое отдельное правонарушение является конкретным, так как оно:
1) совершается конкретным человеком;
2) происходит в определенном месте и в определенное время;
3) приходит в противоречие с действующим правовым предписанием;
4) характеризуется точными конкретными признаками, притом что отдельные правонарушения и их типы различны, хотя как антисоциальное явление они обладают общими чертами.
Можно выделить следующие признаки правонарушения, которые вместе и образуют это понятие:
1) правонарушение – это всегда деяние (действие или бездействие);
2) правонарушение – это всегда виновное деяние;
3) правонарушение – это нарушение правовых норм, которые содержат юридические обязанности и запреты.
Правонарушение – это деяние, поступки людей, поведение, действие или бездействие. Деяние – это внешне объективированный акт, который проявляется и воспринимается как отношение субъекта к реальной действительности, иным субъектам, государству и обществу. Вина является субъективным моментом деяния и необходимым признаком правонарушения.
Итак, правонарушения – это:
1) противоправные, виновные действия;
2) противоречащие нормам права деяния;
3) общественно опасные деяния;
4) нарушение общественных и личных интересов, общественного правопорядка и субъективных прав.
Правонарушения весьма разнообразны. Это разнообразие определяется различным содержанием общественных отношений, которые подвергаются посягательству со стороны правонарушителей, а также различным характером целей и мотивов поведения субъектов, спецификой жизненных ситуаций и др.
Виды правонарушений делят в зависимости от сферы общественной жизни, в которой они совершаются:
1) на правонарушения в сфере управленческой деятельности;
2) правонарушения в сфере экономики;
3) правонарушения в семейно-бытовой сфере.
В зависимости от опасности правонарушения для общества их делят на преступления и иные правонарушения (проступки).
Проступки отличаются от преступлений меньшей общественной опасностью. Они совершаются в различных сферах общественной жизни, имеют различные объекты посягательства и правовые последствия. В этой связи они классифицируются на гражданские, административные, дисциплинарные правонарушения.
Гражданские правонарушения (проступки) отличаются от других проступков объектом посягательства. Им являются имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения.
Административные проступки представляют собой предусмотренные нормами административного, финансового, земельного, процессуального и иных отраслей права посягательства на установленный порядок государственного управления, законные интересы граждан (например, нарушение правил финансовой отчетности, правил противопожарной безопасности и др.).
 
67. Понятие, структура и виды правосознания, их характеристика
Правосознание – разновид-ть обществ. сознания, в рамках кот. формир-ся отношение к праву и правовому сознанию.
Элементы:
1) Прав. Психология
a. эмоциональные элементы – чувства, эмоции, настроения, интересы;
b. поведенческие элементы – мотивы, привычки, стереотипы поведения.
2) Прав. Идеология – совокупность юридических идей, теорий, взглядов, которые в концептуальном виде отражают и оценивают правовую реальность;
3) Прав. Культура
Виды правосознания:
1. по субъектам (индивидуальное, групповое, общественное);
2. по уровню (обыденное, профессиональное, доктринальное);
3. по направленности (обращенное к настоящему, обращенное к прошлому, обращенное к будущему);
4. в зависимости от характера отражения правовой реальности (нормальное, аномальное).
 
68. Правовая культура:понятие,классификация по критериям и видам
Правовой культурой считают особое юридическое достояние общества, которое можно воспринимать как качественное правовое состояние общества, личности или социальной группы.       В связи с данным определением можно выделить следующие виды правовой культуры:       1) правовая культура общества – это доля общей культуры, которая передает степень правового сознания и правовой активности общества;      2) правовая культура личности – это культура отдельного члена общества, человека;      3) правовая культура социальной группы – это специфичная культура для таких социальных групп, как профессиональная группа, молодежь и т. д.       Правовую культуру общества отличают следующие черты: 1) уровень совершенства законодательства; 2) правовая активность населения государства; 3) уровень развития в государстве юридических норм, литературы и образования; 4) соотношение в нормах права национального и общечеловеческого начал; 5) эффективность работы правоприменительных органов государства.       Правовая культура личности состоит из следующих элементов:      1) знание, а вместе с этим и понимание права;      2) отношение человека к праву, т. е. привычка, проявляющаяся в законопослушном и правомерном поведении человека;      3) уровень правового поведения – юридически значимого поведения, которое может проявляться в наличии у человека умений эффективного использования средств права с целью осуществления субъективных прав и свобод или для достижения своих личных целей;      4) правовая психология;      5) правовая идеология.      В правовой культуре личности также выделяют три категории, которые находятся в неразрывной связи, представляют единое целое, такие как: 1) идейно-теоретические правовые представления. Это система мнений на реальное или желаемое право, его явления, на правовую жизнь в целом; 2) позитивные правовые чувства, которые представляют собой правовое чувство, которое наряду с настроением, психологическим настроем, а также традициями в сфере действия права представляют социально-правовую психологию. Положительное ее проявление и выступает элементом правовой культуры; 3) творческая деятельность человека в области права.       Правовую культуру социальных групп отличают следующие черты: 1) знание, почитание права и законодательства; 2) соблюдение законности; 3) наличие умения использовать предоставленную народом и правом власть; 4) наличие умений по эффективному обеспечению прав и свобод граждан; 5) правовое обучение и воспитание граждан; 6) способность правильно и быстро составлять, оформлять нужные юридические документы.       Правовая культура выполняет следующие функции:1) познавательно-преобразовательную,которую связывают с теоретической и организаторской деятельностью по формированию правового государства и гражданского общества; 2) праворегулятивную, которая направлена на реализацию эффективного и устойчивого функционирования элементов правовой системы и всего общества; 3) ценностно-нормативную, которая проявляется в различных, имеющих ценностное значение фактах жизни, которые отображаются в поступках и сознании людей; 4) правосоциализаторская, через которую правовая культура выражается в формировании правовых качеств личности, а также организации самовоспитания и правового обучения, юридической помощи населению; 5) коммуникативная, реализуемая через общение граждан в юридической сфере.
69. Правовое воспитание: понятие, формы и методы осуществления
Правовое воспитание — это целенаправленная деятельность государственных органов и общественности по формированию у граждан и должностных лиц правосознания и правовой культуры, это специальное воздействие на сознание и поведение людей с целью выработки у них устойчивой ориентации на законопослушное поведение.
Правовое воспитание представляет систему элементов, образующих правовоспитательный процесс.
Его основными элементами являются: субъекты воспитания (государство и его органы, должностные лица, общественные организации, отдельные граждане); объекты воспитания (отдельные индивиды, группы населения — молодежь, военнослужащие и т. д.); содержание воспитания - передача воспитуемым юридического опыта общества;формы и методы правового воспитания.
В содержательном плане смысл и цель правового воспитания заключаются в том, чтобы поднять индивидуальное или групповое правосознание до уровня правосознания общества (социальной группы). Правовая информация, опыт, содержащиеся в общественном (групповом) правосознании, должны быть «доставлены» при помощи соответствующих средств, форм и методов в сознание воспитуемых. Поскольку общественное правосознание находит свое непосредственное воплощение в нормах права, постольку правовое воспитание во многом предполагает их усвоение.
Формы правового воспитания
К формам правового воспитания относятся:
правовое обучение (специальная подготовка и обучение в высших и средних специальных учебных заведениях, в школе);
правовая пропаганда (правовое воспитание населения в лекториях, общественных консультациях, телевидением, другими средствами массовой информации и т. д.);
правовое воспитание правонарушителей правоприменительными (правоохранительными) органами (правовоспитательная деятельность органов внутренних дел, суда, прокуратуры, органов, исполняющих наказание, и др.);
юридическая практика (особенно важна для практикующих студентов, которые получают знания в результате непосредственного участия в правоприменительной деятельности).
Правовое обучение как система передачи и усвоения прошлого исторического опыта, а также практики и навыков реализации права в условиях современной действительности призвано сформировать у индивида чувство уверенности и самостоятельности в правовой сфере, стимулировать правовую активность личности. Правовая активность предполагает добровольное, осознанное, инициативное, социально и нравственно ответственное поведение человека.
Формы правового воспитания, отражая внешнюю, поведенческую сторону взаимоотношений воспитателя и воспитуемого, могут быть как устные (лекции, беседы, встречи с юристами и т. п.), так и печатные (газеты, книги, плакаты и т. д.).
Вместе с тем правовое воспитание нельзя сводить только к правовой информированности граждан. Это более глубинный процесс, связанный с осознанием прав и свобод человека и гражданина, положений Конституции и основных действующих законов.
Методы правового воспитания
Методы правового воспитания - это многообразные приемы педагогического, психологического и иного воздействия на воспитуемых. К ним относят, прежде всего, убеждение и принуждение, личный пример, поощрение и др.
Средства правового воспитания делятся:
на материальные (нормативные и правоприменительные акты, акты толкования права, газеты, журналы и др.);
устные (лекции, семинары, беседы и т. п.).
70. Юридическая ответственность: понятие, функции и признаки
Юрид. ответ-ть – разновидность соц. ответ-ти, основанием которой является правонаруш-е.
Признаки:
1) Происхождение от  гос-ва
2) Формальная закрепленность в источниках права
3) Особые основания
4) Причинение страданий, лишений и прочих неудобств правонарушителю
Виды юрид.ответ-ти:
1) Административная отв-ть (наступление за администр. правонаруш-е, содержится в администр.кодексе, применяется к ЮЛ и ФЛ) 
2) Гражданско-правовая отв-ть
3) Дисциплинарная
4) Материальная
5) Уголовная
6) Конституционная
7) Процессуальная
Виды ЮО принято делить:
1) по отрасли права (конституционная, уголовно-правовая, административная, дисциплинарная, гражданско-правовая);
2) по порядку возложения (в судебном порядке, в административном порядке);
3) по субъекту, привлекаемому к ответственности (коллективная, персональная);
4) по органам, привлекающим к ответственности.
71. Цели функции, принципы юридической ответственности
Юридическая ответственность (ЮО) – разновидность соц. ответ-ти, основанием которой является правонаруш-е.
Цели ЮО:
1) Исправление правонарушителя
2) Восстановление социальной справедливости
3) Профилактика
Функции ЮО:
1) штрафная –юридическая ответственность является средством наказания правонарушителя;
2) предупредительная – предупреждение совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и иными субъектами права;
3) воспитательная – связана с формированием у субъектов уважительного отношения к праву, законным интересам иных лиц, общества и государства;
4) компенсационная – заключается в возмещении ущерба потерпевшему от противоправного посягательства.
Принципы ЮО:
- законность;
- справедливость;
- гуманизм;
- неотвратимость;
- целесообразность;
- своевременность;
- ответственность за вину.
72. Основания и виды юридической ответственности, их характеристика
Юридическая ответственность - это охранительное правоотношение между государством и нарушителем, где у государства в лице уполномоченных органов и должностных лиц возникает право налагать взыскания за совершенное правонарушение, а у нарушителя - обязанность понести определённые лишения в результате наложения этих взысканий. Меры ответственности всегда носят ответный характер и выражают негативную реакцию государства на совершенное правонарушение. 
Основаниями юридической ответственности являются:
1) норма права, запрещающая определенное деяние и предусматривающая применение санкций за его совершение. Без закона не могут быть применены меры государственного принуждения;
2) факт совершения правонарушения, т.е. виновного деяния, совершенного деликтоспособным субъектом;
3) принятие властного акта компетентным правоохранительным органом (судом, милицией, государственной инспекцией и т.д.), осуждающего правонарушителя, накладывающего на него меры наказания, а также восстанавливающего нарушенный правопорядок.
Наряду с позитивной ответственностью, которая представляет собой необходимость исполнить юридические обязанности, отвечать за поступки, которые человек может совершить в будущем, существует другое собственно юридическое понятие ответственности - ретроспективной ответственности за прежние поступки. Это наложение на правонарушителя мер государственного принуждения, применение юридических санкций за правонарушение. Такая ответственность представляет собой своеобразное отношение государства и правонарушителя, где государство в лице своих правоохранительных органов имеет право наказать правонарушителя, восстановить нарушенный правопорядок, а правонарушитель призван быть осужденным, т.е. лишиться определенных благ, претерпеть те или иные установленные законом неблагоприятные последствия.
Эти последствия могут быть различны: 
o личные (смертная казнь, лишение свободы); 
o имущественные (штраф, конфискация имущества); 
o престижные (выговор, лишение наград); 
o организационные (закрытие предприятия, освобождение от должности); 
o их сочетание (признание договора незаконным, лишение водительских прав).
 Признаки юридической ответственности состоят в следующем:
• юридическая ответственность носит исключительно правовой характер, то есть во всех аспектах регулируется материальным правом: общие принципы, составы правонарушений, правовой статус участников, санкции и т.д., и процессуальным правом: порядок привлечения к ответственности;
• юридическая ответственность применяется за нарушение норм всех отраслей права, публично-правовых и частно-правовых. Но связь правонарушения и ответственности не абсолютна, в некоторых ситуациях возможно освобождение от ответственности;
• юридическая ответственность сопровождается публичным осуждением нарушителя и состоит в применении к нему взысканий, закрепленных в санкциях норм права;
• юридическая ответственность применяется как к организациям, так и к физическим лицам. Государственные органы также могут привлекаться к юридической ответственности, прежде всего имущественной;
• юридическая ответственность носит официальный характер, является разновидностью государственного принуждения. Субъектами, привлекающими к ответственности, выступают суды, другие уполномоченные государственные органы и должностные лица;
• привлечение к юридической ответственности носит формализованный характер, всегда происходит в определенных процессуальных формах, судебных или административных.
 
 
 
 
73. Понятие, сущность и гарантии законности, их характеристика
Законность – особый режим, при кот. в обществе обеспечивается максимальное соблюдение правовых норм.
Гарантии законности - это средства и условия, обеспечивающие  соблюдение законов и подзаконных актов, беспрепятственное осуществление прав гражданина интересов общества и государства. 
Признаки законности:
1) Связь с культурой обществ и прав
2) Основанность на правосознании
3) Тесная связь с механизмом гос-ва
Гарантии законности:
1) Экономические
2) Социальные
3) Политические
4) Правовые
5) Идеологические (стыдно нарушать)
Основные черты:
1) верховенство закона в системе нормативно-правовых актов;
2) общеобязательность требований закона;
3) равная ответственность нарушителей закона;
4) единство понимания и применения законов;
5) неотвратимость ответственности за нарушение норм права.
74. Понятие правопорядка, его соотношение с общественным порядком, законностью и демократией
Правопорядок – в рамках кот. формир-ся уважит. отнош-е к праву и правовому сознанию.
Основан на 3-х фактах:
1. Законность (следствие законности)
2. Связь с общей и правовой культурой
3. Взаимосвязь с правосознанием
Правопорядок – единичное, общественный порядок – целое
Правопорядок можно рассматривать как единство права и власти. Это порядок, при котором правовое положение и взаимоотношения всех субъектов общественной, политической и государственной жизни четко определены законами и защищены государственной властью. Наиболее адекватной формой реальности подобного правопорядка выступает правовое государство. 
Правопорядок следует отличать от близкого, но не идентичного ему явления — общественного порядка, который, как и правопорядок, характеризуется организованностью, упорядоченностью общественных отношений. При этом в отличие от правопорядка общественный порядок образуется под воздействием не только правовых, но и иных социальных норм: норм морали, обычаев, корпоративных норм и т.д. Следовательно, общественный порядок есть состояние урегулированное общественных отношений, основанное на реализации всех социальных норм и принципов.
75. Характеристика англосаксонской правовой системы
Сложилась в Англии (1060г). Для этой семьи характерна большая роль судов, которые активно занимаются правотворчеством в виде судебных прецедентов (высшие судебные инстанции). Также существуют статусы (законы) принимаемые высшими законодательными органами. Нормы казуистичны, носят детальный характер. Всё право публично. Деления права на отрасли присутствует, но оно не так чётко обозначено как в романо-германской семье. 
Основным Источником является судебный прецедент; постепенно возрастает роль законов; Отсутствие конституционных судов;  Полная состязательность уголовного процесса.  Адвокат имеет широкие права.
76. Характеристика романо-германской правовой системы
Романо-германская правовая семья сложилась на основе рецепции (заимствования) римского права. Возникла в 3-10 вв. на тер-рии Германии. Характерна для стран Европы: Франции, Италии, Испании и пр. Также действует в странах: Россия, Южная и Латинская Америка, Западная Азия.
Основные особенности:
основной источник права — нормативно-правовой акт
существует единая иерархическая система законодательства
преобладает кодифицированное законодательство
право разделяется на частное и публичное
имеется сходство понятий и принципов
главную роль играет конституция
Прецедент не является источником права. Юридическая доктрина имеет значение только на стадии правотворчества или толкования права, самостоятельным источником права она не является. Обычай также не является источником права, однако в сфере гражданского законодательства может регулировать отношения в случае, если он не противоречит закону, и в праве имеется пробел. Международное право имеет весомое значение. Имеет место конституционный контроль.
Отрасли материального права занимают доминирующее положение по сравнению с процессуальными отраслями. При аналогии применяются общие принципы права - закрепленные нормативно или выводимые путем толкования.

Заказать работу без рисков и посредников








Хочу скачать данную работу! Нажмите на слово скачать
Чтобы скачать работу бесплатно нужно вступить в нашу группу ВКонтакте. Просто кликните по кнопке ниже. Кстати, в нашей группе мы бесплатно помогаем с написанием учебных работ.

Через несколько секунд после проверки подписки появится ссылка на продолжение загрузки работы.
Сколько стоит заказать работу? Бесплатная оценка
Повысить оригинальность данной работы. Обход Антиплагиата.
Сделать работу самостоятельно с помощью "РЕФ-Мастера" ©
Узнать подробней о Реф-Мастере
РЕФ-Мастер - уникальная программа для самостоятельного написания рефератов, курсовых, контрольных и дипломных работ. При помощи РЕФ-Мастера можно легко и быстро сделать оригинальный реферат, контрольную или курсовую на базе готовой работы - Шпаргалка по теории государства и права.
Основные инструменты, используемые профессиональными рефератными агентствами, теперь в распоряжении пользователей реф.рф абсолютно бесплатно!
Как правильно написать введение?
Подробней о нашей инструкции по введению
Секреты идеального введения курсовой работы (а также реферата и диплома) от профессиональных авторов крупнейших рефератных агентств России. Узнайте, как правильно сформулировать актуальность темы работы, определить цели и задачи, указать предмет, объект и методы исследования, а также теоретическую, нормативно-правовую и практическую базу Вашей работы.
Как правильно написать заключение?
Подробней о нашей инструкции по заключению
Секреты идеального заключения дипломной и курсовой работы от профессиональных авторов крупнейших рефератных агентств России. Узнайте, как правильно сформулировать выводы о проделанной работы и составить рекомендации по совершенствованию изучаемого вопроса.
Всё об оформлении списка литературы по ГОСТу Как оформить список литературы по ГОСТу?
Рекомендуем
Учебники по дисциплине: Государство и право







шпаргалка по предмету Государство и право на тему: Шпаргалка по теории государства и права - понятие и виды, структура и классификация, 2017, 2018-2019 год.



Заказать реферат (курсовую, диплом или отчёт) без рисков, напрямую у автора.

Похожие работы:

Воспользоваться поиском

Похожие учебники и литература 2019:    Готовые списки литературы по ГОСТ

Арбитражный процесс. Конспект лекций
Философия права в схемах
Гражданский кодекс РФ. Часть 1.
Источники римского права.
Общие положения Главы 1 ФЗ "О полиции". Комментарии.
Принципы деятельности полиции. Комментарий к Глава 2 ФЗ "О Полиции"
Обязанности полиции. Комментарий к Главе 3 ФЗ "О Полиции"
Применение полицией специальных средств и физической силы. Комментарии к главам 4 и 5 ФЗ "О полиции"
Земельное право. Учебник. 2010 год.
Гражданское право - том 1.
История государства и права России.
Право Европейского Союза (ЕС)
Комментарий к ГПК РФ.
Общие положения о гражданском судопроизводстве (гражданском процессе)
Муниципальное право. Краткий курс лекций.
Нотариат и нотариальная деятельность
Российское предпринимательское право. Учебник.
Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу РФ
Шпаргалка по конституционному праву зарубежных стран.
Аграрное право
Административное право РФ
Международное частное право. Краткий курс лекций.
АВТОРСКИЕ И СМЕЖНЫЕ С НИМИ ПРАВА
Должностные и служебные преступления: лекции к курсу
Международное частное право. Учебник.
Административное право - Шпаргалки.
Обществознание - учебник.
Хозяйственное право. Курс лекций.
Римское право - конспект
Медицинское право
Административное право. Лекции.
Трудовое право РФ. Учебник.
Муниципальное право. Билеты.
Проблемы теории государства и права. Лекции
Гражданский процесс. Ключевые вопросы
Как защитить свои интересы в ЖКХ
Криминалистика - лекции.
Уголовный процесс
Уголовное право РФ - экзаменационные ответы
Адвокатура. Основы адвокатуры
Теория государства и права - подробный курс лекций (ТГП)
Проблемные аспекты гражданского права
Трудовое право. Учебное пособие
Правовые гарантии иностранных инвесторов по законодательству РФ и в международном инвестиционном праве.
Арбитражный процесс
Основы права в кратком изложении
Гражданское право учебник
Гражданское право. Лекции
Семейное право учебник
Арбитражный процесс - билеты
Международное частное право. Курс лекций
Основы гражданского права
Основы наследственного права. Лекции
Основы земельного права
Прокурорский надзор. Лекции
Основы и проблемы права. Лекции
Основы государственного управления
История государства и права. Учебник
Административно-процессуальное право. Курс лекций
Семейное право учебник онлайн
Семейное право учебник 2
Семейное право учебник 3
Основы земельного права 2
Земельное право 3
Трудовые права работников
Уголовный процесс - билеты



Скачать работу: Шпаргалка по теории государства и права, 2019 г.

Перейти в список рефератов, курсовых, контрольных и дипломов по
         дисциплине Государство и право